Научный архив: статьи

Правовые аспекты реализации ЕС компетенции в сфере обороны и безопасности на современном этапе (2025)

Введение. В статье представлен анализ деятельности Европейского союза в области безопасности и обороны. На протяжении более 30 лет в рамках ЕС ре­ализуется общая внешняя политика и политика безопасности (ОВППБ). При этом межправительственный характер указанного сотрудничества, а также нежелание государств-членов терять контроль над сферой безопасности и обо­роны во многом сдерживал развитие данной политики. После начала специ­альной военной операции основное внимание в рамках военного измерения ЕС было сосредоточено на развитие военно-промышленного комплекса государств- членов. Для достижения поставленной цели стали использоваться традици­онные правовые инструменты в рамках внутреннего рынка и экономической политики. Это позволило избежать тех ограничений, которые предусмотрены для ОВППБ. Иными словами, полномочия ЕС в промышленной и экономической политике открыли для ЕС новые возможности играть более значимую роль в военной сфере.

Материалы и методы. В качестве методологической основы исследования выступили традиционные общенаучные и специальные методы познания право­вых явлений: сравнительно-правовой метод; метод научного анализа; формаль­но-юридический метод; метод синтеза социально-правовых явлений.

Результаты исследования. В результате проведенного исследования ав­тор пришел к выводу о том, что деятельность политических институтов ЕС в военной сфере перестают играть исключительно координирующий харак­тер. За достаточно короткий срок был принят целый пакет законодательных актов, устанавливающих новые правила в бюджетной, промышленной и иных сферах, которые приводят к формированию общей военно-промышленной политики на уровне всего Союза и усилению роли Европейской комиссии в этой сфере.

Обсуждение и заключение. Создание общих механизмов закупки вооруже­ний, регулирования военно-промышленного комплекса и привлечения инвести­ций может привести к нарушению самостоятельности государств-членов в сфере обороны и безопасности. Фактически политика ЕС в военной сфере должна привести к формированию Европейского рынка обороны, благодаря ко­торому Союз получит возможность существенно усилить свою роль в указан­ной сфере без создания полноценного военного союза. Исследование показывает.

О правовом сотворчестве государственных и общественных структур в новой Конституции РФ (2025)

Введение. Актуальность темы определяется необходимостью в современных условиях активного формирования нового мирового порядка, в целях преодоления вызовов и угроз достигать высокой консолидации власти и общества, что наиболее продуктивно в формате правового сотворчества государственных и общественных структур как наивысшей формы их сотрудничества, их конструктивного взаимодействия.

Целью работы является формирование концептуальных представлений о правовом сотворчестве власти и общества и обоснование значимости введения данного института в новую российскую Конституцию, разработка и принятие которой рассматривается в качестве обоснованной стратегии развития российской государственности.

Материалы и методы. Задействуется комплекс научных методов (общелогические методы, системный подход, историко- и сравнительно-правовой методы, метод формально-юридического анализа и др.).

Результаты исследования. Представлено понятие и признаки правового сотворчества власти и общества, дана общая характеристика данного явления. Предлагается ряд мер для того, чтобы подобное правовое сотворчество стало более действенным и качественным. Анализируется современная российская конституционно-правовая форма в контексте возможностей реализации демократических механизмов творческого участия гражданского общества в делах государства. Утверждается, что в новом Основном Законе специальное место должно быть отведено гражданскому обществу, его институтам, правовому статусу, роли и месту в вопросах государственно-правового строительства, формам и средствам соучастия в делах государства на основе сотрудничества со структурами государственной власти. Делается вывод, что для перехода от «государствоцентричного» Основного Закона к более «равноправному» в отношении всех субъектов политической системы, институты гражданского общества (наряду с органами государства) важно конституционно закрепить как полноценный субъект правосотворческого процесса. Рассматриваются формы правового сотворчества публичной власти и гражданского общества, которым следует уделить непосредственное внимание в положениях новой Конституции.

Обсуждение и заключение. Обосновано, что конституционализация институтов гражданского общества и форм их взаимодействия с государственными органами будет способствовать дальнейшему их совместному развитию и более тесному сотрудничеству, окажет влияние на повышение политической и правовой культуры граждан, усиление гарантированности прав и обязанностей личности.

От «буквы закона» к верховенству права: роль общих и международных принципов права в российских судах (часть 2)* (2026)

В статье исследуются значение принципов права в индивидуальном правовом регулировании, степень их «участия» в судебной практике. От этого зависит, в какой мере право является и остается правом в его изначальном предназначении быть равной мерой для всех. В реализации этой функции права главная роль принадлежит судам. Основополагающие начала права выражены в общих принципах права и в международном праве, в котором получили закрепление также общечеловеческие ценности, общепризнанные принципы и нормы, права человека, и прежде всего естественные права. Будучи составной частью правовой системы России, принципы международного права в равной мере обеспечивают возможность принятия судебных решений в рамках действующего законодательства, толкуемого и применяемого сквозь призму принципов.

Целью статьи является попытка оценить, готовы и склонны ли суды в своих решениях исходить не только из «буквы закона», но и из принципов права, его исходных начал. Анализ изучаемой проблемы базируется на значительном массиве решений высших судебных инстанций за сравнительно новый период времени.

Исследование приводит к выводу, что суды весьма охотно и часто ссылаются на принципы права, но достаточно осторожно, если не настороженно, отходят от «буквы закона» (позитивного права) в сторону принципов. Показано, что ссылки на принципы могут не обеспечивать правомерность решений ввиду их противоречивого толкования разными судебными инстанциями по одному делу.

Актуальные проблемы освобождения от уголовной ответственности по ст. 78.1 УК РФ (2026)

В статье проводится анализ теоретических и практических проблем, связанных с новым видом освобождения от уголовной ответственности по ст. 78.1 УК РФ. Рассматриваются причины, которые, по мнению автора, привели к возникновению сложностей в регулировании освобождения от уголовной ответственности военнослужащих в период мобилизации, военного положения или военного времени.

Предлагаются пути решения сложившихся противоречий. В частности, делается вывод о том, что необходимо изменить название ст. 78.1 УК РФ. Также предлагается пересмотреть перечень преступлений, исключающих возможность применения рассматриваемой нормы. Необходимо обозначить критерии таких преступлений или дополнить перечень другими статьями Особенной части УК РФ. Кроме того, следует изменить характер статьи с императивного на диспозитивный, что исключит случаи злоупотребления правом на освобождение от уголовной ответственности по данному основанию. Одновременно нужно предоставить правоприменителю возможность определять целесообразность применения нормы с учетом особенностей конкретного дела.

Выпуск: № 1 (2026)
Автор(ы): Сипягин Н. А.
Институт свидетельского иммунитета в уголовном судопроизводстве: основные проблемы и перспективы развития (2026)

Бурно меняющиеся социально-экономические условия вызывают необходимость переосмысления института свидетельского иммунитета в уголовном судопроизводстве и корректировки составляющих его норм уголовно-процессуального законодательства. Научной ревизии должны быть подвергнуты его теоретические основы. Актуальными остаются и практические проблемы.

Поставлена цель проанализировать природу института свидетельского иммунитета, определить основные векторы его последующего развития, обозначить наиболее острые проблемы и найти пути их разрешения.

Систематизация и изучение генезиса свидетельского иммунитета в уголовном процессе позволили систематизировать основные знания о нем, результатом чего явились новое понятие и классификация лиц, имеющих право не давать свидетельские показания. Сформулированы рекомендации по внесению отдельных поправок в действующий уголовно-процессуальный закон.

Использование информационных технологий при избрании судом меры пресечения: возможности и риски (2026)

В статье освещаются отдельные проблемные вопросы использования информационных технологий при избрании и применении меры пресечения в российском уголовном процессе. Автор рассматривает четыре потенциально возможных направления информатизации уголовного судопроизводства, в рамках которых может анализироваться совершенствование нормативных и правоприменительных подходов к избранию мер пресечения.

Внимание читателя акцентируется и на некоторых рисках, сопровождающих цифровизацию процессуальной деятельности, связанной с применением мер пресечения.

Соглашение об уплате алиментов: недействительность и гарантии защиты получателя алиментов (2026)

Алиментные соглашения являются востребованным правовым инструментом в правоприменительной практике, однако в последнее время участились случаи злоупотребления правом сторонами данного соглашения. В связи с этим авторами на основе доктрины, законодательства и судебной практики исследуются проблемы признания алиментных соглашений недействительными, а также гарантии защиты прав получателя алиментов. Ведущим подходом исследования стали такие научные методы, как диалектика, анализ, синтез, дедукция и формально-юридический метод.

Теоретической основой работы послужили научные исследования таких ученых, как В. В. Алейникова, Ю. Ф. Беспалов, В. В. Богдан, О. Ю. Ильина, А. Е. Ларин, Н. А. Семерьянова, А. С. Чурсина, С. С. Шевчук и др.

Новизна исследования заключается в постановке, обосновании и решении задач, направленных на разграничение алиментного соглашения как мнимой сделки и сделки, совершенной в обход закона. По мнению авторов, такое разграничение необходимо для совершенствования правовой практики. Авторы также предлагают повысить гарантии защиты получателя алиментов за счет увеличения размера алиментного содержания и страхования риска ответственности алиментного должника по алиментному соглашению.

Посреднические договоры: алгоритм правовой квалификации (2026)

В экономическом обороте различные блага могут переходить лицам не непосредственно, а с помощью иных субъектов, юридически связанных с первоначальным отчуждателем и (или) конечным получателем соответствующего предмета. Такие юридические связи зачастую опосредуются так называемыми посредническими договорами, однако существуют и другие договорные конструкции, которые могут использоваться в подобных ситуациях (договоры об оказании услуг, купли-продажи, подряда). В связи с этим возникает проблема отграничения как посреднических договоров от иных договорных типов, так и различных видов посреднических договоров друг от друга.

В настоящей работе формулируется алгоритм для типизации соответствующего договора как посреднического и его последующей квалификации в качестве одного из видов посреднических договоров (поручения, комиссии, агентского договора).

Путем формально-логического анализа авторами предложен следующий алгоритм квалификации соответствующего договора как посреднического: 1) наличие посреднического элемента; 2) содержание и характер задания (поручения), являющегося предметом договора; 3) возможность привлечения третьих лиц и наличие правовой связи между ними и заказывающей стороной; 4) порядок покрытия расходов исполняющей стороны.

В посредническом договоре: 1) сущность состоит в приобретении прав и обязанностей для другого лица: первоначального отчуждателя соответствующего блага и (или) его приобретателя. Права и обязанности либо приобретаются непосредственно (договор поручения, агентский договор по модели поручения), либо передаются посредником после их установления от своего имени (договор комиссии, агентский договор по модели комиссии); 2) посреднику выдается задание (поручение) на совершение юридических (либо в том числе юридических) действий; 3) посредник не отвечает перед своим клиентом за действия третьих лиц; 4) расходы, понесенные посредником, не включаются в вознаграждение последнего.

Природа и классификация принципов права, регулирующих трудовые правоотношения (2026)

Проблемы, связанные с определением природы и классификацией принципов права, регулирующих правоотношения, включая трудовые правоотношения, в ХХ – начале XXI в. активно исследовались научными работниками – специалистами в сферах как общей теории права, так и трудового права. В процессе изучения теоретических работ автор пришел к выводу о том, что исследования выполнялись в соответствии с концепциями юридического позитивизма либо различных видов интегративного правопонимания.

Статья подготовлена на основе общего диалектического метода познания. В работе применялись общетеоретические методы – дедукции, индукции, системный, анализа и синтеза, а также частнонаучные методы – исторический, юридического анализа и формально-логический. Исследование проведено в соответствии с одним из видов интегративного правопонимания, согласно которому в единой системе права могут действовать только онтологически однородные правовые регуляторы правоотношений, в том числе трудовых правоотношений.

В новой реальности, возникающем полицентричном мире, полагает автор, необходимы более определенные, обязательные, исполняемые правовые регуляторы правоотношений, в том числе трудовых правоотношений. При таких общенаучных и теоретических подходах принципы права, регулирующие правоотношения, в частности трудовые правоотношения, признаны первичными, обязательными и исполняемыми правовыми регуляторами, однородными и соотносимыми с иными правовыми регуляторами. В заключение статьи приводится классификация разнообразных принципов права в полицентричном мире.

Выпуск: № 1 (2026)
Автор(ы): Ершов В. В.
Правоотношение: новый взгляд на регулирование сферы экономики (2026)

Глобальные процессы, происходящие в современном обществе, и вызовы времени требуют сосредоточения усилий исследователей всех естественных, технических и социально-гуманитарных наук по изучению возникающих социальных реалий и выработке научно обоснованных решений для новых экономических, политических, нравственных, правовых и иных реалий. Юридическая наука также не остается в стороне и продолжает разработку фундаментальных категорий, таких как государство, право, правоотношение, правовое регулирование, правовая ответственность, т. е. обобщающих понятий, с помощью которых можно было бы полноценно исследовать сложные, многогранные и противоречивые процессы, происходящие в социально-экономической и политической жизни личности, общества, государства. Объективным подтверждением этому являются солидные труды ученых-юристов последних лет, среди которых многогранные исследования доктора юридически наук, профессора Петра Павловича Серкова1, в том числе опубликованная в 2025 г. в издательстве «Норма» фундаментальная работа под названием «Правоотношение (Теория и практика правового регулирования экономики)»2, имеющая междисциплинарный характер.

Выпуск: № 1 (2026)
Автор(ы): Фаргиев И. А.
Сравнительно-правовое исследование конституционных экологических прав в Российской Федерации и Республике Узбекистан: проблемы правового регулирования и судебной защиты (2026)

В статье анализируются конституционные экологические права в Российской Федерации и Республике Узбекистан.

Цель исследования заключается в обозначении актуальных проблем, неблагоприятно влияющих на реализацию конституционных экологических прав граждан Российской Федерации и Республики Узбекистан, исходя из норм национального и международного права. Задачами являются проведение сравнительно-правового исследования конституционных экологических прав в Российской Федерации и Республике Узбекистан, анализ норм, содержащихся в конституциях и законах обозначенных государств, касающихся реализации права на благоприятную окружающую среду, права на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды и права на возмещение вреда (ущерба), причиненного экологическим правонарушением. При помощи сравнительно-правового метода проведен анализ конституционных экологических прав в России и Узбекистане. Помимо этого использованы логический и формально-юридический методы научного познания.

В ходе исследования рассмотрены проблемы правового регулирования и судебной защиты, свидетельствующие о неблагоприятном воздействии на реализацию конституционных экологических прав. Выявлено, что в Российской Федерации установлены три тесно взаимосвязанных между собой конституционных экологических права, в то время как в Республике Узбекистан формально не закреплено важное конституционное экологическое право на возмещение вреда (ущерба), причиненного экологическим правонарушением.

Изучение проблем в национальном праве Российской Федерации и Республике Узбекистан позволило сделать вывод о том, что невозможность реализации конституционных экологических прав обусловлена правовой неурегулированностью важного конституционного экологического права на возмещение вреда (ущерба), причиненного экологическим правонарушением, общими проблемами, связанными с неправильной квалификацией деяния за совершенные экологические правонарушения, в том числе преступления, а также невозможностью результативной судебной защиты конституционных экологических прав.

Выпуск: № 1 (2026)
Автор(ы): Юн Л. В.
Регуляторы конфликта интересов в судебной деятельности: теоретические и практические аспекты (2026)

Регулирование конфликта интересов является сложной системой, включающей правовые и неправовые регуляторы. На основании анализа различных подходов обосновано, что право является основным регулятором конфликта интересов, который обеспечивает непосредственное целенаправленное постоянное воздействие на реализацию правовых интересов, направленное на предупреждение возникновения и развития конфликтов в правоотношениях. Неправовые регуляторы являются компенсаторными регуляторами, оказывающими разное по силе воздействие на предупреждение и регулирование конфликта интересов в правоотношениях. В качестве неправовых регуляторов автором выделены индивидуальные и социальные регуляторы.

Определено влияние правового, индивидуального и социального регулирования на предупреждение конфликта интересов в судебной деятельности, показаны системообразующие связи между ними.

Выпуск: № 1 (2026)
Автор(ы): Рябцева Е. В.