В статье рассматривается проблема институционального дуализма в системе государственного контроля на финансовом рынке РФ. Автор анализирует дихотомию пруденциального и поведенческого надзора, выявляя точки их противоречия и синергии. Особое внимание уделено коллизии компетенций Банка России и Роспотребнадзора на стыке финансового законодательства и норм о защите прав потребителей. В качестве решения предложены сценарии реформирования институтов во избежание регуляторной неопределённости.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Право
Центральный банк Российской Федерации (далее — Банк России, ЦБ) — это публично-правовой институт, выполняющий функции государственного органа, обладающий исключительным правом эмиссии национальной валюты и наделённый полномочиями по защите и обеспечению устойчивости рубля (согласно ст. 75 Конституции РФ), развитию и обеспечению стабильности финансового рынка государства.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Белоусов А.Л., Апостолов А. Генезис и регулирование системно значимых банков / Финансы и кредит. - 2019. - Т 25, № 2. - С. 326 - 335. DOI: 10.24891/fc EDN: YXTNTN
2. Игнатьева, И. В. Защита прав и интересов потребителей финансовых услуг / И. В. Игнатьева. - Текст: непосредственный // Право и государство: теория и практика. - 2025. - № 2. - С. 226-229. -. DOI: 10.47643/1815-1337_2025_2_226
3. Кошкарова, О. В. Система органов, участвующих в защите прав потребителей банковских услуг / О. В. Кошкарова. - Текст: непосредственный // Вестник магистратуры. - 2021. - № 9-2 (120). - С. 79-82. EDN: ZVZXPA
4. Куракина, Л. А. Особенности и актуальные проблемы защиты прав потребителей финансовых услуг / Л. А. Куракина. - Текст: непосредственный // Вестник МФЮА. - 2016. - № 4. - С. 176-184. EDN: UVNROI
5. Ситник А. А. Поведенческий надзор на финансовом рынке // Lex russica. - 2023. - Т 76. - № 3. - С. 41-51. - 10.17803/1729- 5920.2023.196.3.041- 051. DOI: 10.17803/1729-5920.2023.196.3.041-051 EDN: KJLSIB
Выпуск
Другие статьи выпуска
Установление сервитута на земельный участок зачастую сопровождается судебными спорами, в связи с отказом собственника земельного участка признавать право его ограниченного использования другими лицами. В статье рассматриваются причины возникновения споров, в том числе обеспечение баланса частных и публичных интересов; отдельно рассматриваются споры при установлении частного и публичного сервитутов; исследуются особенности признания права и установление соответствующего сервитута, а также устранение препятствий его реализации. Автор уделяет внимание доказательствам, которые могут быть представлены сторонами для установления сервитута, отдельным случаям отказа в установлении сервитута или изменении его условий. В завершении статьи на основании правовых норм и литературы формулируются выводы о выявленных закономерностях при решении возникающих спорных ситуаций с учетом принципа соблюдения баланса частных и публичных интересов.
В статье проводится правовой анализ врачебных ошибок и дефектов оказания медицинской помощи с учетом специфики сферы пластической хирургии. Рассматриваются доктринальные подходы к разграничению врачебной ошибки, медицинского риска и дефекта медицинской помощи, а также анализируются нормы действующего законодательства Российской Федерации и правоприменительная практика.
Целью исследования является выявление правовых критериев ответственности медицинских работников и медицинских организаций при неблагоприятных исходах пластических операций.
В результате исследования автор пришел к выводу, что основанием юридической ответственности в пластической хирургии является наличие нарушений стандартов оказания медицинской помощи, недостаточное информирование пациента и несоблюдение профессиональных обязанностей, при этом допустимый медицинский риск не должен рассматриваться как основание для привлечения к ответственности.
Статья посвящена анализу преддоговорных правоотношений в сфере долевого участия в строительстве, затрагивает проблемы навязывания застройщиками платных услуг по бронированию объектов строительства до подписания договора участия в долевом строительстве. В работе проведен комплексный анализ правового регулирования долевого строительства, включая: эволюцию института участия граждан в жилищном строительстве (от советского периода до современности); роли Гражданского кодекса РФ и специального законодательства в регулировании правоотношений, возникающих по вопросу приобретения еще не построенного объекта недвижимого имущества; влияния введения эскроу-счетов на рыночные отношения и ценообразование. На основе судебной практики выявлены условия, при которых сделки по оказанию платных услуг бронирования могут быть признаны недействительными. Выявлены правовые коллизии между принципом свободы договора и нормами о защите прав потребителей. Сформулированы рекомендации для дольщиков по защите своих прав, а также предложений по совершенствованию законодательства в части регулирования преддоговорных отношений.
Цель: Целью исследования является выявление и анализ правовых коллизий, возникающих в процессе регулирования имущественных отношений супругов относительно цифровых активов в условиях цифровизации гражданского оборота и отсутствия профильных норм.
Методы: В работе применены формально-юридический метод, сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного законодательства, а также метод системного толкования норм семейного и гражданского права применительно к объектам цифровой среды.
Результаты: Автором выявлены существенные пробелы в СК РФ в части квалификации цифровых прав как совместной собственности, обоснована необходимость внедрения смарт-контрактов в семейно-правовую сферу и определены основные проблемы доказывания владения активами.
Выводы: В ходе исследования сделан вывод о необходимости внесения изменений в семейное законодательство для легализации статуса цифровых активов. Установлено, что текущая судебная практика сталкивается с невозможностью эффективного раздела криптовалют и аккаунтов без расширения перечня электронных доказательств. Предлагается внедрение концепции «цифрового профиля семьи» для минимизации рисков сокрытия имущества и обеспечения равенства прав супругов в условиях глобальной цифровой трансформации социума.
Статья посвящена исследованию правовой природы и классификации обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор») в гражданском законодательстве Российской Федерации, правовым аспектам и практике применения обстоятельств непреодолимой силы при исполнении обязательств. В работе рассматриваются форс-мажорные обстоятельства как объективные события чрезвычайного характера, которые могут освободить субъектов гражданско-правовых отношений от ответственности за неисполнение обязательств вследствие наступления непредвиденных обстоятельств. Анализируются примеры из судебной практики, иллюстрирующие применение обстоятельств непреодолимой силы. Особое внимание уделяется последствиям признания форс-мажорных обстоятельств для сторон договора, включая возможность приостановления исполнения обязательств и изменения условий договора. Исследование подчеркивает необходимость четкой регламентации форс-мажора в гражданских договорах, а также актуальные тенденции в правоприменительной практике, что способствует повышению правовой определенности и защите интересов сторон.
Статья посвящена исследованию вопросов компетентности органов опеки и попечительства при разрешении споров о порядке общения отдельно проживающего родителя с ребенком.
Автор анализирует отдельные аспекты практической деятельности органов опеки и попечительства и приходит к выводу о том, что данные органы не обладают с точки зрения действующего законодательства достаточными полномочиями для оказания квалифицированной, действенной помощи гражданам, чье право на общение с ребенком под воздействием разнообразных обстоятельств нарушается. Одновременно автор подчеркивает значимость выбора гражданами мирного способа урегулирования семейного конфликта, обращая внимание на важность просветительской работы.
Предметом исследования является вопрос толкования ч. 4 ст. 37 Гражданского процессуального кодекса и п. 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ в следующем проблемном аспекте: действительно ли их возможно понимать как дозволяющие детям старше 14 лет предъявить против своих родителей иск из ненадлежащего исполнения последними родительских обязанностей? Актуальность исследования подтверждается высокой значимостью защиты (в том числе правовой) семьи, материнства, отцовства и детства, являющейся приоритетом государственной политики Российской Федерации. Работа характеризуется новизной, поскольку в обозначенном в работе аспекте названная проблема ранее в отечественной литературе предметом самостоятельного исследования не становилась. Используя методы анализа и синтеза, научного абстрагирования, автор приходит к выводу о том, что нормы ч. 4 ст. 37 Гражданского процессуального кодекса и п. 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ следует толковать ограничительно, поскольку допущение судебного оспаривания ребенком воспитательных решений родителей порождает ряд неразрешимых проблем, дезавуирующих саму суть воспитания. Судебное рассмотрение внутрисемейных споров вне зависимости от исхода такого «дела» является обоюдоострым орудием, так как одновременно ограничивает право родителя, поведение которого безупречно, на принятие воспитательного решения и право ребенка воспитываться родителями, а не субъектом публичной власти.
Автор приходит к выводу, что, несмотря на буквальный смысл обсуждаемых норм, иски ребенка против родителя об оспаривании воспитательных решений являются недопустимыми.
Анализируются процессуальная и материально-правовая ответственность в аспекте их единства и взаимодействия. Обосновывается, что единство и взаимодействие процессуальной и материально-правовой ответственности проявляется на уровне наличия у них общих функций и целей. Кроме того, взаимодействие характеризуется основанностью на единых принципах, использованием общих норм-дефиниций. Кроме того, при помощи отношений процессуальной ответственности обеспечивается движение материально-правовых отношений юридической ответственности.
Статья посвящена актуальным проблемам судебно-психиатрической экспертной практики в отношении лиц с расстройствами личности психопатического круга. В работе рассматривается недостаточность традиционных клинико-нозологических оценок для решения экспертных задач и обосновывается необходимость перехода к функционально-динамическому анализу. Особое внимание уделяется влиянию структурно-динамических особенностей психопатической личности в криминально значимый период на способность к осознанию фактического характера и общественной опасности своих действий, а также к волевому контролю над ними. Автор подчеркивает, что ключевым фактором для экспертного заключения является не сам по себе диагноз, а глубина и специфика дезинтеграции психической деятельности в момент правонарушения. На основе проведенного анализа предлагаются принципы комплексной оценки, сочетающей клинико-психопатологический, психологический и ретроспективный анализ, направленные на повышение объективности и доказательности судебно-психиатрических выводов.
Результаты исследования имеют важное значение для совершенствования экспертной практики и судебного правоприменения.
В статье автор дает общую характеристику правового регулирования судебной компетенции по оказанию содействия арбитражам (третейским судам) в получении доказательств.
В исследовании автор приходит к выводу, что законодательстве присутствует пробел, исключающий применение указанного механизма в рамках третейского разбирательства ad hoc. Этот дисбаланс порождает неравенство сторон в доступе к процессуальным гарантиям в зависимости от избранной формы третейского разбирательства, что вступает в противоречие с конституционным принципом равенства. Также право на обращение за судебным содействием должно быть предоставлено третейским судам независимо от места проведения арбитража. Данный механизм должен использоваться как при внутреннем, так и при трансграничном арбитраже. Кроме того, автором отмечается, что, в частности, в процессуальном законодательстве отсутствует прямое указание на право стороны, с согласия арбитража, обратиться в государственный суд за содействием в истребовании доказательств. Подобный законодательный пробел, по меньшей мере, вступает в противоречие с принципом состязательности третейского разбирательства. Автору представляется обоснованным внести в процессуальные кодексы отдельную главу в рамках раздела, посвященного содействию судов общей юрисдикции и арбитражных судов третейскому разбирательству и контролю над ним, которая детально регламентировала бы процедуру исполнения запросов третейских судов об истребовании доказательств. Кроме того, следует законодательно закрепить право государственного суда извещать о времени и месте судебного заседания иных лиц, чьи права и законные интересы могут быть затронуты исполнением запроса арбитража, а также обязанность компетентного суда учитывать представленные ими сведения при разрешении и исполнении указанного запроса.
Автор приходит к выводу, что параллельно необходимо предоставить таким заинтересованным лицам право на обжалование судебного определения об оказании содействия третейскому суду в получении доказательств. Следующим шагом в оптимизации процедуры должно стать закрепление возможности принудительного исполнения судебного определения о содействии третейскому суду.
В статье рассматривается возможность применения арбитража (третейского разбирательства) как одного из способов разрешения административно-правовых споров. В работе анализируются основные нормативные правовые акты и правовая доктрина следующих правопорядков: Россия, Португалия, Соединенные Штаты Америки. Особое внимание уделяется категориями административных споров, которые могут быть переданы в третейское разбирательство, препятствиям, которые возникают при введении соответствующего механизма разрешения административных споров, а также особенностям административного арбитража в каждой из рассматриваемых юрисдикций.
В статье обсуждается важность приобретения знаний по использованию биологических исследований, значимых в правоохранительной деятельности. Именно использование результатов биологических исследований становится доказательной ценностью в судебно-медицинской идентификации. В статье особый акцент сделан на правовую основу для сбора биологического материала при определении личности преступника или жертв преступлений, что предполагает формирование необходимых знаний, обеспечивающих профессиональную компетентность обучающихся в ведомственных образовательных организациях высшего образования.
В контексте роста экологических и экономических потерь от лесонарушений традиционные методы судебного доказывания демонстрируют свою недостаточную эффективность. В статье исследуется потенциал современных цифровых инструментов для преодоления этих ограничений. Проведен анализ проблем, связанных с использованием актов осмотра и свидетельских показаний, включая их субъективность, низкую оперативность и трудности верификации, особенно в удаленных районах. Рассматриваются возможности применения геоинформационных систем (ГИС), данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и блокчейн-технологий для фиксации, анализа и обеспечения неизменности доказательств при разрешении судебных споров. Выявлено, что интеграция этих технологий позволяет не только значительно ускорить процесс выявления нарушений, но и повысить объективность и достоверность доказательной базы в суде. В качестве ключевой рекомендации обоснована необходимость разработки единой государственной цифровой платформы, которая объединила бы данные мониторинга и судебные органы, а также унификации стандартов использования цифровых доказательств.
В статье автор дает общую характеристику предметной компетенции в цивилистическом процессе, определяет ее понятие, анализирует предметный и субъектный критерий разграничения подведомственности дел судам общей юрисдикции, арбитражным судам, третейским судам. В исследовании автор анализирует понятие и правовую основу предметной компетенции дел судам, освещает виды подведомственности, а также правовые последствия ее несоблюдения. Автором анализируется характер спорного материального правоотношения как один из критериев определения подведомственности. Вторым критерием выступает субъектный состав спорного материального правоотношения. Автор приходит к выводу, что первый критерий выступает как определяющий для предметной компетенции арбитражных судов. В статье также исследована специальная компетенция арбитражных судов. Для предметной компетенции судов общей юрисдикции определяющим выступает субъектный состав спорного материального правоотношения. Для арбитражей предметным критерием выступает наличие спора, вытекающего как из гражданских, так из экономических правоотношений. Ключевым также является отсутствие публичного элемента как в первом, так и втором критерии.
Автор приходит к выводу, что отказаться от категории «подведомственности» не представляется возможным ни на уровне процессуальной доктрине, ни в действующем законодательстве, ни в судебной практике, поскольку базовые положения доктрины о подведомственности дел, позволяют правильно разграничивать предметную компетенцию судов в Российской Федерации.
Взыскание долгов в современном российском праве представляет собой многоступенчатый процесс, который неизбежно сталкивается с правами третьих лиц, вопросами собственности и процессуальными лабиринтами. В данной статье на основе анализа судебной практики 2023-2025 гг. по взысканию долгов автор исследует проблемы, возникающие при попытке кредитора получить удовлетворение своих требований за счет имущества должника. Более подробно рассмотрены проблемы «скрытых залогов», споры об общих долгах супругов при смене собственника залога, вопросы процессуального правопреемства. Изучена также практика изъятия в доход государства активов по ст. 169 ГК РФ. В заключении сформулирован вывод о том, что минимизация правовых рисков требует фиксации целевого назначения займа, получения согласия супруга и обеспечения немедленной публичности залога через внесение сведений в государственные реестры. Унификация подходов судов при рассмотрении аналогичных дел защитит добросовестных участников процесса.
Статья посвящена теоретическому обоснованию дифференциации подготовки административного дела к судебному разбирательству на два вида: классическую (совместную) и единоличную (камеральную). Автор обосновывает положение о том, что подготовка дела является обязательным процессуальным этапом каждой стадии административного судопроизводства, направленным на достижение общей цели правосудия - защиты нарушенных или оспариваемых публичных прав, свобод и законных интересов. На основании анализа норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2024 г. № 41 и научных трудов ведущих процессуалистов доказывается, что подготовка не является самостоятельной стадией процесса, поскольку не имеет собственной конечной цели, отличной от цели соответствующей стадии. Классическая подготовка представляет собой административное процессуальное правоотношение между судом и участниками процесса, включающее проведение предварительного судебного заседания, уточнение предмета иска, определение круга доказательств и содействие примирению сторон. Единоличная подготовка осуществляется судьей без вызова участников в упрощенных формах производства (приказном, упрощенном) и заключается в анализе представленных документов и проверке законности требований. Автором обосновывается необходимость введения протокола единоличной подготовки дела для повышения прозрачности процесса и качества правосудия, что позволит обеспечить эффективный судебный надзор и сократить количество отменяемых решений в вышестоящих инстанциях.
В настоящей статье исследованы актуальные теоретико-правовые проблемы обеспечения презумпции невиновности в деятельности органов международного уголовного правосудия, а также рассмотрена международная судебная практика по реализации данного принципа в своей деятельности.
В статье исследуются правовые проблемы обеспечения прозрачности и объективности при использовании технологий искусственного интеллекта в судебном процессе. На основе анализа зарубежного опыта (прежде всего практики применения алгоритма COMPAS в судах США, положений Регламента ЕС 2024/1689 об искусственном интеллекте и Руководств ЮНЕСКО 2025 года) и российских инициатив в сфере цифровизации правосудия автор выявляет ключевые риски, связанные с непрозрачностью алгоритмов, автоматизационной предвзятостью и утратой индивидуального подхода при принятии судебных решений. Обосновывается, что прозрачность и объективность искусственного интеллекта в правосудии не являются техническими характеристиками, а представляют собой правовые требования, реализация которых предполагает формирование системы обязательного аудита алгоритмов, обеспечение объяснимости результатов работы систем и сохранение за судьёй решающей роли в процессе. Предлагаются конкретные правовые меры, направленные на минимизацию выявленных рисков.
В настоящей статье проанализирован институт коллективного управления авторскими правами в области аудиовизуального искусства. Рассмотрена правовая природа аудиовизуального произведения как сложной синтезированной структуры, объединяющей результаты интеллектуальной деятельности целого ряда правообладателей. В статье представлен анализ механизма функционирования организаций, занимающихся управлением правами на коллективной основе (ОКУП), рассмотрена роль этих организаций в поддержании равновесия между интересами авторов, продюсеров и пользователей в условиях динамичного процесса цифровизации медиарынка. Особый акцент сделан на изменении в системе лицензирования под воздействием распространения стриминговых сервисов, глобальных OTT-платформ и технологий искусственного интеллекта. В исследовании также рассмотрена проблема сбора и распределения вознаграждения, вопросы «buy-out» контрактов и перспективы введения блокчейн-решений с целью автоматизации управления роялти. Предлагаются пути модернизации законодательной системы для эффективной защиты интеллектуального капитала.
В статье исследуются административно-правовые методы, применяемые органами исполнительной власти в сфере внешней трудовой миграции, с позиций современной доктрины административного права. Обосновывается необходимость разграничения методов государственного управления и методов административного права как отрасли, а также раскрывается специфика административно-правовых методов как юридически легитимированных способов публично-властного воздействия на миграционные правоотношения.
Автором показано, что сущность административно-правовых методов в сфере внешней трудовой миграции выражается в их двуединой природе, сочетающей деятельный аспект реализации функций публичного управления и инструментальный аспект использования юридических средств и процедур. Устанавливается, что система административно-правовых методов формируется на основе стратегического целеполагания государственной миграционной политики и реализуется посредством согласованного применения экономических, административно-властных и организационных методов.
Особое внимание уделяется роли административных процедур и административных производств как процессуальной формы реализации административно-правовых методов.
Делается вывод о том, что согласованное применение данных методов в рамках единого административного процесса обеспечивает упорядочение, охрану и развитие миграционных правоотношений, связанных с выездными и въездными трудовыми потоками, при одновременной защите конституционных прав субъектов внешней трудовой миграции.
В статье рассматривается одна из наиболее актуальных проблем административного права - определении понятия и круга субъектов административной юрисдикции применительно к правонарушениям в сфере миграции, в частности, связанным с незаконным пребыванием иностранных граждан в Российской Федерации и Республике Таджикистан. Автор анализирует существующий в научной доктрине плюрализм относительно того, какие именно органы и должностные лица обладают признаками субъекта административной юрисдикции в контексте миграционных правонарушений.
Структура статьи построена с использованием дедуктивного метода. Следуя логике от общего к частному, автор начинает с определений философских понятий «объект» и «субъект». После уяснения их содержания, автор обращает внимание на их тесную взаимосвязь. Проводя ретроспективный анализ содержания понятия «субъект правоотношений» в период с XIX в и до настоящего времени, автор приходит к выводу, что доминирующей точкой зрения остается мнение о тождественности субъектов правоотношений и субъектов права. Эта позиция подвергается автором критике. Высказывается мнение, что наличие правосубъектности является лишь предпосылкой участия в правоотношениях. Оно аргументируется и аналогичным суждением такого авторитетного ученого как С. С. Алексеев. Также подробно автор анализирует содержание понятия «объект права», приводя мнения ученых, являющихся сторонниками плюралистической и монистической теории. Не отдавая предпочтения ни одной из теорий, в дальнейших рассуждениях под понятием «объект правоотношений» автор понимает общепризнанную точку зрения о том, что объект правоотношения это «… то, ради чего возникает само правоотношение». Далее, автор исследует субъектный состав правоотношений юридической ответственности. Ссылаясь на мнения ученых и действующее законодательство, автор приходит к выводу, что субъектами правоотношений юридической ответственности являются государство и правонарушитель. Этот вывод распространяется и на правоотношения, освобождающие от нее, т. к. освобождение от юридической ответственности является субинститутом юридической ответственности.
Исследуя мнения ученых об объекте правоотношений юридической ответственности, автор приходит к выводу об отсутствии единодушия в этом вопросе. Автор высказывает собственное мнение, что объектом правоотношений, освобождающих от юридической ответственности, является их цель, состоящая в примирении конфликтов, восстановлении нарушенного правоотношения, предупреждении новых правонарушений.
В настоящей статье рассматривается вопрос несанкционированного вмешательства в системы городского оповещения, вследствие чего происходит ложное оповещение граждан о чрезвычайных ситуациях и различных опасностях. Подобные события носят негативный характер и направлены на дестабилизацию работы органов власти и жизнедеятельности населения соответствующих муниципальных образований. Основной посыл статьи - рассмотреть события, имевшие место быть по несанкционированному оповещению населения, выявить причины их возникновения и сформулировать предложения по недопущению подобных случаев впредь.
В статье исследуется фундаментальная трансформация правовых систем в условиях цифрового капитализма, характеризуемая как переход от «верховенства права» (rule of law) к «верховенству кода» (rule of code). На основе анализа работ Ш. Зубофф, С. Розенгрюна, М. Хильдебрандт и других авторов доказывается, что технологические корпорации, внедряя алгоритмические системы контроля, осуществляют де-факто цифровой колониализм, подменяя публично-правовые нормы частными, непрозрачными алгоритмическими директивами. Авторы рассматривают конкретные проявления данного феномена: эрозию приватности, подрыв демократических процедур через замену голосования «поведенческой обратной связью», а также риски, связанные с внедрением ИИ в государственное управление и правоприменение.
Авторы приходят к выводу о необходимости переосмысления идеи верховенства права в эпоху алгоритмов.
Досудебное урегулирование является элементом решения спора, однако не всегда стороны проявляют необходимую добросовестность, чем подрывают доверия полагающейся стороны. В статье автор рассматривает аспекты применения «запрета на возражения», то есть эстоппель в случаях, когда недобросовестное и противоречивое поведение стороны было обнаружено на стадии досудебного урегулирования спора.
В настоящей статье рассмотрено понятие «электронные средства платежа», возникновение и развитие данного явления. Произведено сравнение различных подходов к данному термину, сложившихся в научной доктрине. С учетом изложенных точек зрения, можно прийти к выводу, что электронные деньги по своей сути являются лишь новой формой безналичных денег. Также проанализированы основные различия между основными их видами - банковскими картами и электронными кошельками.
Учет и контроль затрат на производство продукции является одной из ключевых для любого предприятия, особенно в условиях современной экономики России, характеризующейся растущей конкуренцией, изменением спроса потребителей и экономическими кризисами. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся поля учета, анализа и внутреннего контроля производственных затрат, которые являются главным объектом управленческого влияния для любого типа предприятия. Проведено исследование всех направлений учета затрат, которые вместе с аналитическим процессом формируют поле внутреннего контроля себестоимости. Создание эффективных систем учета и анализа затрат является залогом высокого качества контрольной функции.
Статья посвящена отдельным проблемам метода гражданско-правового регулирования корпоративных отношений, в том числе, проявлению в них континуально-комбинаторного метода правового регулирования. Выявлено, что дискуссионность вопроса о методе правового регулирования корпоративных отношений обусловлена как изменением подходов к категории самого метода гражданско-правового регулирования, так и спецификой корпоративных отношений, влекущей неоднозначность подходов к вопросу, -присущи ли корпоративным отношениям свойства метода гражданско-правового регулирования (равенство участников, автономия воли, их имущественная самостоятельность). В статье обосновывается целесообразность анализа метода правового регулирования корпоративных отношений через призму континуально-комбинаторного метода.
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы исследования факторов внутренней среды организации АПК. В период нестабильной экономической ситуации в России, вызванной санкциями со стороны стран Западной Европы и США, необходимо регулярно проводить мониторинг факторов внутренней среды организации. Особое значение для продовольственной безопасности нашей страны имеет анализ внутренней среды организаций агропромышленного комплекса.
Целью исследования является оценка влияния факторов внутренней среды агропромышленного предприятия на эффективность его функционирования. Исследование факторов внутренней среды, включающих долю рынка, трудовые ресурсы и их квалификацию, влияние сезонных колебаний, качество продукции - способствуют принятию инновационных управленческих решений и повышению конкурентоспособности предприятий АПК. Также регулярный мониторинг внутренней среды позволяет разработать эффективный план стратегического развития.
В статье рассматриваются актуальные вопросы укрепления экономической безопасности Свердловской области в условиях пожарных рисков. Показана территориальная неоднородность пожарной угрозы и связанных с ней экономических последствий: для промышленно-городских агломераций характерны высокие прямые потери, для северных и лесных территорий - долгосрочные природно-экологические последствия, для сельско-пригородных зон - социально-бытовые риски и бюджетные издержки. Обоснована необходимость территориально дифференцированной стратегии управления рисками, опирающейся на межведомственное взаимодействие, развитие мониторинга и раннего обнаружения, модернизацию техники и связи, а также профилактику в населённом секторе. Систематизированы основные элементы прямого и косвенного ущерба от пожаров и предложены практические рекомендации по созданию единой цифровой базы данных и платформы мониторинга, приоритизации финансирования и повышению устойчивости региональной экономики к пожарным угрозам.
Статья посвящена анализу договорных отношений с участием самозанятых граждан и возникающих в их рамках проблем гражданско-правовой ответственности. Рассматривается эволюция нормативных предпосылок участия самозанятых в гражданском обороте, показано, что их правовое положение формируется преимущественно за счет общих положений гражданского законодательства и договорной практики при отсутствии целостного специального режима. В статье обосновано, что профессиональный характер деятельности самозанятого оказывает непосредственное влияние на содержание договорной модели, трансформируя гражданско-правовое обязательство в профессиональное по своей сути, но не по форме. Проанализированы особенности распределения гражданско-правовых рисков, выявлена тенденция их концентрации на стороне исполнителя и показано, что договор в таких отношениях нередко выполняет функцию замещения системного правового регулирования. Отдельное внимание уделено неопределенности пределов гражданско-правовой ответственности самозанятого, проблеме соразмерности применяемых мер ответственности и влиянию возможной переквалификации договоров на устойчивость обязательственного режима.
Сделан вывод о том, что существующая модель договорной автономии при участии самозанятых граждан не обеспечивает необходимого баланса интересов сторон и воспроизводит правовую неопределенность, для чего требуется дальнейшее теоретическое осмысление и уточнение границ допустимого перераспределения ответственности в гражданском праве.
Объектом настоящего исследования являются регулируемые правом общественные отношения, формирующиеся по поводу цифровизации экономики; предметом исследования - возникающие при этом отдельные общие проблемы.
Научная новизна заключается в обозначении наиболее значимых правовых проблем, при этом, основной акцент исследования сосредоточен на усилении роли законодательного регулирования при формировании нормативной правовой базы, для чего вносятся предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство.
Целью исследования является освещение правовых проблем в данном сегменте общественных отношений, выявление общих закономерностей и противоречий, поиск путей устранения возникающих проблем. В юридической науке степень разработанности исследуемой тематики не является достаточной, и требует дальнейшего изучения. В процессе исследования, применялись следующие методы: компаративистский, системный, исторический, логический, формально-юридический, теоретического исследования, и т. д.
Статья посвящена анализу правового регулирования платформенной экономики в Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». Рассматриваются предпосылки формирования платформенной модели хозяйствования, ее влияние на трансформацию экономики и публичного управления, а также место нового закона в системе информационного и гражданского законодательства. Автор исследует соотношение понятий ««цифровая платформа», «электронная платформа» и «информационная система», выявляет пробелы и противоречия законодательной техники, а также ограниченность сферы применения закона, ориентированного преимущественно на маркетплейсы.
Делается вывод о том, что нормативный акт является лишь первым этапом формирования комплексного правового регулирования платформенной экономики и требует дальнейшей доработки для устранения коллизий, обеспечения системности законодательства и баланса интересов государства, бизнеса и пользователей.
Автор в своей научной статье проводит анализ эволюции логистических систем на примере железнодорожного вида транспорта, осуществляет рассмотрение различных факторов, влияющих на систему управления транспортными потоками, ряд специфических характеристик, влияющих на управление цепями поставок, которыми обладает железнодорожный транспорт.
В представленной статье рассматриваются отдельные аспекты правового регулирования использования и защиты персональных данных, обрабатываемых с использованием технологий искусственного интеллекта в сфере туризма. Автор обращается к истории становления и развития законодательства, регулирующего вопросы правовой охраны персональных данных, уделяя отдельное внимание формированию нормативной законодательной базы в сфере использования и защиты персональных данных в Российской Федерации, характеристике федерального закона «О персональных данных» и действии его норм в отношении субъектов туристской индустрии.
Кроме того, автор на практических примерах демонстрирует правила работы субъектов туристской индустрии с конфиденциальной информацией, выявляет проблемы в этой сфере, делает вывод о целесообразности, трудоемкости такой работы и необходимости в целях обеспечения безопасности хранения и передачи персональных данных в исследуемой сфере дальнейшего совершенствования законодательства.
В статье рассмотрена проблема ограниченной тактической эффективности звена газодымозащитной службы (ГДЗС) при подаче огнетушащих веществ (ОВ) в задымленной среде, обусловленная традиционной схемой подачи одного ствола по одной рабочей линии. Предложено техническое решение - мобильное двухходовое разветвление МДР 50, обеспечивающее подачу двух стволов одним звеном ГДЗС через одну рабочую линию с подключением двух коротких рукавов. Приведены назначение, конструктивные особенности, тактика применения, технико-эксплуатационные параметры, а также результаты гидравлических расчетов, демонстрирующие влияние внедрения МДР 50 на требуемый напор на насосе. Показано, что применение МДР 50 позволяет увеличить количество подаваемых струй на одном направлении без пропорционального увеличения численности личного состава, сохранить целостность звена и повысить маневренность в ограниченных пространствах.
Совершенствование технологии биопринтинга (3D-биопечати) если не решит полностью, то хотя бы улучшит ситуацию с нехваткой донорских органов путем 3D-печати органов и тканей человека. Однако, нормативно-правовое регулирование отстает от новелл достижений медицины, препятствуя таким образом дальнейшему прогрессу или внедрению достижений научной мысли в повседневную врачебную практику.
Системный кризис в правовом регулировании не позволяет объективно оценить какие научные изыскания уже попали в сферу действия законодательства, а какие еще только ожидают своего череда. Необходимо выявить проблемные аспекты правового регулирования и правоприменительной практики, а самое важное, правильно оценить возможные риски при использовании новых технологий.
В работе использовался сравнительно-правовой метод при исследовании зарубежного опыта. А также метод анализа и статистический метод. Предлагается внести изменения и дополнения в действующее законодательство.
В статье рассматриваются вопросы оценки пожарных рисков как ключевого элемента обеспечения экономической безопасности Свердловской области. Проведен анализ динамики пожаров за 2020-2024 годы. Выделены три основные зоны риска: лесные массивы, промышленные объекты и жилой сектор. Автор исследует структуру прямого и косвенного экономического ущерба в зависимости от типа пожарной угрозы и уровня развития противопожарной инфраструктуры. Обоснована необходимость риск - ориентированного подхода и системного мониторинга для минимизации потерь в ключевых муниципалитетах региона.
Статья посвящена исследованию гражданско-правового режима информации, формируемой в процессе частной детективной деятельности, и способов ее защиты. Акцент делается на анализе конфликта интересов, возникающего между заказчиком, стремящимся использовать полученные сведения для реализации своих прав, лицом, в отношении которого осуществляется частное расследование, обладающим правом на конфиденциальность, и публичным интересом государства в обеспечении правопорядка. Автор указывает на отсутствие в действующем законодательстве ясного определения правовой природы такого информационного ресурса, что порождает противоречия в регулировании и ограничивает эффективность традиционных средств гражданско-правовой защиты.
Целью исследования выбрана правовая характеристика категорий должностных лиц исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, наделенных правом применять в отношении осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы мер поощрения и взыскания в соответствии с национальным уголовно-исполнительным законодательством. Для ее достижения применялись принцип диалектического познания, статистический и аналитический методы, включенное наблюдение. Анализировались законодательные и ведомственные правовые акты Минюста и ФСИН России, научные публикации, материалы деятельности исправительных учреждениях уголовно-исполнительной по применению мер поощрения и взыскания к осужденным. Эффективность применения мер поощрения и взыскания к осужденным, содержащимся в ИУ, определяется комплексом организационно-правовых и психолого-педагогических факторов, к числу которых относятся: правовая регламентация порядка и процедуры реализации мер поощрения и взыскания; применение конкретной модели воспитательной работы к осужденным к лишению свободы; использование актуальной тактики психолого-педагогического воздействия на осужденных в контексте их исправления, ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации; характеристики категорий должностных лиц ИУ, наделенных правом применения к осуждённым мер поощрения и взыскания. Национальный уголовно-исполнительный закон (статья 119 УИК РФ) указывает конкретные категории должностных лиц ИУ, применяющих к осужденным к лишению свободы мер поощрения и взыскания, регламентированных уголовно-исполнительным законодательством. К ним относятся: начальники ИУ и лица их замещающие, а также начальники отрядов ИУ. Принципиальной пра вовым посылом здесь является наделение законодателем начальников ИУ и лиц, их замещающих, правом применения мер поощрения и взыскания в полном объеме. Значительно меньше прав имеют начальники отрядов ИУ по применению к осужденным к лишению свободы мер поощрения и взыскания. Подобный подход основан на наделении начальников ИУ и лиц, их заменяющих всей полнотой власти, в том числе по применению мер поощрения и взыскания к осужденным. Порядок и процедура применения к осужденным, отбывающим лишение свободы в ИУ, является предметом ведомственного контроля со стороны вышестоящих органов (ГУФСИН, УФСИН субъектов федерации и ФСИН России), а также прокурорского надзора, осуществляемого специализированными прокурорами за законностью исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, соблюдения прав и свобод осужденных.
В статье представлена историческая эволюция доктринального восприятия понятий «воля» и «интерес» в отечественном праве от дореволюционного периода до современных кодификаций; приводится догматический анализ действующих норм ГК РФ о сделках и защите прав, а также обобщение судебной практики по спорам, связанным с конфликтом волеизъявления и охраняемых интересов; формулируются практические рекомендации по гармонизации правоприменительных подходов, направленные на повышение стабильности гражданских правоотношений.
Целью статьи является исследование механизма взаимодействия правовых режимов как микросистемных образований в системе права. Актуальность разработки этой теоретической проблемы обусловлена практической необходимостью урегулирования вопросов согласованного функционирования не менее двух правовых режимов в одних и тех пространственно-временных условиях. Теоретические аспекты продемонстрированы на примере анализа взаимодействия режима чрезвычайной ситуации и правового режима контртеррористической операции, что подтверждается практикой одновременного введения этих двух режимов на территории отдельных субъектов Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции.
Обоснование взаимодействия правовых режимов в теории права автором строится на идеях коммуникативного, диалогического и реалистического подходов с учетом конструктивных аспектов символического интеракционизма и других теорий в исследовании правовых явлений. Юридические нормы как фундаментальные структурные элементы права являются основным связующим звеном правовой системы, образуют содержание правовых режимов и составляют юридическую основу их взаимодействия, обеспечивают интеграцию и функциональное единство всех иных компонентов права - институтов, отраслей, подотраслей и системы права в целом.
В результате исследования сформировано понимание корреляции правовых режимов как процесса координации и согласования различных правовых средств, конструирующих такие режимы. Взаимное действие осуществляется посредством процедуры правового общения уполномоченных субъектов права.
Статья посвящена анализу роли Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении верховенства Конституции, защите прав и свобод граждан, а также в адаптации конституционной доктрины к динамично меняющимся социально-политическим и экономическим реалиям. Автор рассматривает особенности методологического подхода Конституционного Суда Российской Федерации, позволяющего гибко интерпретировать конституционные нормы в условиях трансформации социально-правовой действительности. На основе анализа ряда постановлений, автор показывает, как Конституционный Суд выстраивает сбалансированную модель взаимодействия между индивидуальными правами граждан и публичными интересами государства. Подчёркивается, что принцип разумной сдержанности остаётся центральным ориентиром судебной деятельности, а также рассматривается вопрос внедрения чётких процедурных механизмов пересмотра ранее изложенных правовых позиций.
Статья посвящена анализу интерпретации смысла положений Соборного Уложения (далее - Уложение, свод законов). Рассматриваются понятие, виды, цели и способы толкования норм права. Автором выявлены особенности уяснения и разъяснения норм свода законов. Показана специфика применяемой юридической техники при структурировании правового массива Уложения. Установлено, что субъектами интерпретационного процесса выступали различные государственные и социальные институты, должностные лица, участвующие в правоприменительной практике. Дано описание участников официального и неофициального толкования. Определены специфические черты видов толкования Уложения по объему и по способам. Выявлено своеобразие буквального, расширительного и ограничительного толкования положений свода законов. Раскрываются отличительные качества грамматического способа толкования и уникальность применяемой в тексте Уложения юридической терминологии. Показано значение историко-правового способа толкования, помогающего понять исторический контекст создания свода законов, его источники и влияние на последующее законодательство. Раскрыт потенциал целевого способа толкования, позволяющего выяснить, какие задачи решались при закреплении тех или иных положений, какой социальный смысл вкладывался законодателем в статьях. Определена значимость системного способа толкования, который позволяет рассматривать Уложение как целостную правовую систему, где каждый элемент связан с другими и служит реализации общих целей - укрепления государственного порядка, сословной структуры, защиты интересов правящего класса.
Сделан вывод о том, что процесс уяснения и разъяснения положений Уложения был многогранным и зависел от сочетания юридических, социальных, культурных и политических факторов.
В данной статье осуществляется комплексный ретроспективный анализ судебной реформы в РСФСР, реализованной в период с середины 1950-х до начала 1960х гг. Данные преобразования рассматриваются как детерминированный этап эволюции советской государственно-правовой парадигмы в контексте процессов десталинизации и масштабной трансформации общественно-политического дискурса. В статье последовательно эксплицируются политические, правовые и социокультурные детерминанты реформы. Детально верифицируется нормативно-правовой базис изменений, а также реконструируются ключевые векторы институционального реформирования системы судоустройства. Особый акцент сделан на актуализации правового статуса судей и народных заседателей, а также на качественной трансформации правоприменительной практики в русле доктрины «социалистической законности».
По результатам проведенного исследования постулируется тезис об амбивалентном характере проведенных преобразований: при очевидной тенденции к укреплению правопорядка и повышению авторитета судебной власти, сохранялась существенная имманентная зависимость юстиции от партийно-государственного аппарата.
В статье представлен обзор основных работ отечественных правоведов советского периода по вопросам демографии и демографической политики. Рассмотрен ряд теоретических аспектов правового регулирования демографических процессов. Представлены позиции авторов по таким вопросам как: выделение демографического законодательства в качестве самостоятельной отрасли законодательства, роль и эффективность права как инструмента демографической политики, пределы и возможности правового воздействия на демографические процессы, а также основные механизмы такого воздействия.
В статье рассматриваются актуальные проблемы правовой идентификации и определения понятия «цифровая экосистема». Автор анализирует генезис термина, его заимствование из биологии в экономику и право, а также существующие в научной литературе и нормативных актах разночтения в его трактовке. Особое внимание уделяется соотношению понятий «цифровая платформа» и «цифровая экосистема». Исследуются подходы к правовому регулированию цифровых экосистем в России и за рубежом. Обосновывается необходимость разработки и принятия системообразующего закона, устанавливающего основы правового регулирования цифровых экосистем в российской экономике, с учетом баланса между инновационным развитием, конкуренцией и защитой прав участников.
Статья посвящена проблемным вопросам дисциплины «История и методология юридической науки», связанным с содержательными аспектами: единством истории, методологии и юридической науки, её фундаментальной ролью в юриспруденции. Пока отсутствуют четкие критерии юридической научности по персоналиям и доктринам, говорить об этапах истории юридической науки можно только в рамках определенных подходов. Предлагаются меры по повышению значимости данной науки.
Статья исследует правовое регулирование деятельности филиалов иностранных банков в России после принятия Федерального закона от 08.08.2024 № 275-ФЗ. Анализируется ограниченный перечень банковских операций, доступных филиалам и обосновываются существующие запреты на привлечение вкладов населения и розничное кредитование. В работе выявляются ключевые проблемы надзорной деятельности и предлагаются направления совершенствования законодательства для создания эффективной модели функционирования филиалов иностранных банков при обеспечении финансовой стабильности.
В настоящей статье исследованы актуальные теоретико-правовые проблемы деятельности органов международного уголовного правосудия, соотношения и разграничения их полномочий с национальными судебными органами государства, а также рассмотрена судебная практика Международного уголовного суда по реализации своей юрисдикции и привлечения к ответственности лиц, совершивших преступления.
Настоящая работа исследует неоднозначный и развивающийся аспект взаимоотношений между национальным конституционным правом Германии и правом Европейского союза (ЕС) в контексте отправления конституционного правосудия Федеральным конституционным судом Германии. Особое внимание уделяется принципам и, используемым ФКС для поддержания баланса между обязательствами по европейской интеграции и сохранением суверенности конституционного строя Германии. В рамках данной работы анализируются такие принципы, как ultra vires, формула Solange, оговорка о конституционной идентичности, а также рассматриваются знаковые дела, ставшие прецедентами и повлиявшими на развитие судебной практики.
В статье проводится сравнительный ретроспективный анализ оборота жилой недвижимости в Российской Федерации и Китайской Народной Республике.
Цель исследования стало выявление общих тенденций, национальных особенностей и ключевых этапов становления современных рынков жилья в обеих странах.
Методология основана на сравнительно-правовом и историческом подходах, анализе статистических данных и нормативно-правовых актов, регулирующих жилищные отношения. В ходе исследования были выявлены и сопоставлены базовые модели перехода от планово-распределительной системы к рыночным механизмам в сфере жилой недвижимости, произошедшие в России в 1990-е годы и в Китае в рамках политики «реформ и открытости». Особое внимание уделяется анализу эволюции права собственности и роли государства в регулировании рынка. Установлено, что, несмотря на исходное сходство социалистических правовых систем, пути формирования рынков жилья существенно разошлись под влиянием национального законодательства, экономической политики и социальных факторов.
В результате исследования автор приходит к выводу, что, несмотря на общее исходное наследие, модели оборота жилой недвижимости в России и Китае кардинально разошлись. Российский рынок характеризуется высокой степенью либерализации и сформировавшейся частной собственностью, но страдает от цикличности и недостатка долгосрочных стратегий. Китайский рынок представляет собой уникальный гибрид рыночных механизмов и государственного планирования, демонстрирующий высокие темпы роста, но также несущий в себе специфические системные риски, связанные с долговой нагрузкой и административным контролем. Ретроспективный анализ позволяет не только объяснить текущие структурные различия, но и прогнозировать потенциальные траектории развития обоих рынков в контексте глобальных экономических изменений.
В статье представлен анализ позиционирования Международного Суда ООН в качестве главного судебного органа Организации Объединенных Наций и его ключевой роли в обеспечении международного правосудия в рамках современного миропорядка, основанного на верховенстве права (Rule of Law). Авторы подчеркивают, что эволюция международного права из права координации в право мирового сообщества с вертикально действующей моделью потребовала создания действенного институционального механизма его обеспечения, каковым и выступил Международный Суд ООН. В работе прослеживается исторический контекст становления международных судебных институтов - от смешанных комиссий конца XVIII века до Постоянной палаты международного правосудия и современного Суда ООН - и обосновывается, что их создание было обусловлено фундаментальным принципом Nemo judex in re sua (никто не может быть судьей в своем деле). Особое внимание уделяется миссии Суда по обеспечению юридической безопасности государств через беспристрастное разрешение споров, обязательную юрисдикцию и запрет non liquet, что способствует предсказуемости, взаимному доверию и стабильности международных отношений.
Делается вывод о том, что Международный Суд ООН, выступая органом не только применения, но и прогрессивного развития международного права, вносит существенный вклад в поддержание целостности правовой системы и утверждение верховенства права в мировом масштабе.
В статье рассматривается важность персонала для современного предприятия и сложности управления им. Описывается роль управления персоналом в успешном функционировании организации, включая принципы подбора, мотивации, продвижения и обучения сотрудников. Рассматривается структура персонала, включающая различные категории работников: рабочих и служащих. Уделяется внимание системному подходу к управлению человеческими ресурсами и влиянию управленческих решений на всю компанию. Представлена классификация персонала по категориям работников. Описываются четыре типовые модели карьерного роста: «лестница», «трамплин», «змея» и «перепутье», и рассматриваются последовательность этапов продвижения карьерного роста по модели «Лестница». Описано движение рабочей силы на предприятии, включая наем, обучение, мобильность и увольнение работников. Особое внимание уделяется трудовой силе как ключевому ресурсу, активно участвующему в экономической жизни страны. Уточняются понятия «рабочая сила» и «трудовые ресурсы» согласно международным стандартам, а также возрастные категории и состав рабочей силы.
Нынешняя либерально-демократическая модель глобального развития оказалась разрушительной для развития государств, поскольку суверенитет не играет существенной роли в этой концепции и рассматривается как пережиток прошлого, от которого необходимо освободиться. Однако именно отсутствие суверенитета привело к хаосу и беспорядкам в России в 1990-х годах и нынешнему системному кризису в Европейском союзе.
Цифровизация контрольно-надзорной деятельности (КНД) в Российской Федерации создаёт вызовы по обеспечению прозрачности алгоритмических систем при защите критически важной информации. Традиционный бинарный подход - полное раскрытие либо полная секретность - не отвечает потребностям различных заинтересованных сторон. Статья развивает концепцию градуированной алгоритмической прозрачности, адаптированную к российским условиям КНД на основе международного опыта (Великобритания, Нидерланды, Новая Зеландия, Европейский союз). Предложена трёхуровневая модель доступа к информации об алгоритмических системах: публичная прозрачность (для всех граждан), специализированная прозрачность (для надзорных органов и экспертов) и полная техническая прозрачность (для государственных регуляторов). Разработана система из 20 механизмов реализации: нормативно-правовых (проект статьи 55.1 ФЗ № 248), организационно-технических (государственный реестр алгоритмических систем), процедурных, технологических (XAI, audit trails, model cards) и институциональных. Исследование вносит вклад в развитие правовой доктрины цифрового государственного управления и предлагает практические инструменты для совершенствования законодательства о КНД.
В статье исследуются публично-правовые проблемы, связанные с внедрением технологий искусственного интеллекта в деятельность таможенных органов Российской Федерации. Анализируется нормативно-правовая база применения искусственного интеллекта в системе таможенного администрирования, включая Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года и Стратегию развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. Выявляются правовые пробелы, препятствующие эффективному использованию технологий искусственного интеллекта в таможенном контроле: отсутствие легальных дефиниций ключевых понятий в таможенном законодательстве, неопределённость правового режима решений, принимаемых с использованием искусственного интеллекта, проблемы распределения юридической ответственности. Исследуется зарубежный опыт правового регулирования применения искусственного интеллекта в таможенной сфере. Предлагаются конкретные меры по совершенствованию законодательства, направленные на формирование целостного правового института электронной (цифровой) таможни.
Статья посвящена комплексному анализу института гражданско-правовой ответственности бюджетных и казенных учреждений в контексте их роли как инструментов государственного управления. Автор исследует ключевую коллизию, возникающую на стыке гражданского и бюджетного права: с одной стороны, необходимость активного участия учреждений в хозяйственном обороте для выполнения государственных функций, а с другой - ограниченный режим их имущественной ответственности, установленный в публичных интересах. В работе последовательно рассматриваются три взаимосвязанных аспекта проблемы. Анализируются гражданско-правовые договоры как основной источник обязательств и связанных с ними рисков, выявляется противоречие между принципами гражданского оборота и бюджетными ограничениями. Также исследуются внутренние механизмы распределения финансовых рисков ответственности между учреждением и главным распорядителем бюджетных средств, делается вывод о преобладании ретроспективного карательного контроля над превентивным управлением рисками.
Система управления предприятием и механизм управления предприятием актуальна в условиях глобализации управленческой системы, где всегда возникает огромное количество проблем организации и управления, требующих скорейшего решения. Успех в предпринимательстве во многом зависит от того, насколько эффективно и гибко выстроена система управления и насколько она готова к переменам. В работе поставлены цели и задачи, определены актуальность и методы исследования, и описана практическая значимость работы.
Авторами в данной научной статье рассматривается система управления предприятием и механизм управления. Поставленная цель исследования достигнута решением намеченных задач по ходу исследования: раскрыты понятие системы управления предприятием, описаны и на рисунке изображены взаимосвязь системы управления предприятием и механизм управления предприятием. Рассмотрены основные способы и инструменты системы управления, влияющие на эффективность работы сотрудников через мотивации персонала в системе управления персоналом, рассмотрена суть аппарата управления в системе управления предприятием, описаны механизмы управления предприятием.
По результатам проведенного исследования сделано заключение: грамотно построенная система управления позволяет решать проблемы, выстраивая понятные процессы: от найма и адаптации до мотивации, учёта времени и оценки результатов при этом механизмы и задачи управления предприятием сводятся к двум тезисам: задача - чтобы все работало, механизм - взаимодействие частей для решения задачи.
Исследование раскрывает актуальные направления совершенствования системы муниципального управления Российской Федерации. Глубокий анализ правовых, финансово-экономических и социальных компонентов деятельности муниципальных органов выявляет существенный дисбаланс между возложенными полномочиями и доступными ресурсами. Муниципальные образования сталкиваются с серьезными препятствиями при реализации своих функций, включая недостаточную профессиональную подготовку служащих, ограниченную финансовую автономию и распространенность коррупционных практик. Приоритетными задачами развития местного самоуправления становятся систематическое обучение персонала, формирование прогрессивной организационной среды и расширение механизмов гражданского участия в принятии решений. Предлагаемые направления реформирования нацелены на качественное преобразование муниципальной системы через оптимизацию взаимодействия всех субъектов управленческого процесса и повышение результативности их совместной работы.
В статье обосновывается необходимость развития социальной активности будущих сотрудников ФСИН России как ключевого фактора эффективности уголовно-исполнительной системы. Авторы подчеркивают, что современные реалии требуют от персонала не только профессиональных навыков, но и активной социальной позиции, направленной на ресоциализацию осужденных и снижение рецидивной преступности. В качестве решения предлагается программа социально-психологического тренинга (СПТ), основанная на личностно-ориентированном подходе (К. Роджерс, Л. А. Петровская) и направленная на трансформацию смысловых установок курсантов. Программа включает три этапа: организационно-ориентировочный, социально-продуктивный и индивидуально-продуктивный, каждый из которых реализуется через систему упражнений, соответствующих принципам постепенности, динамичности и эмоциональной вовлеченности. Особое внимание уделяется групповой динамике, включая фазы ориентации, фрустрации, продуктивной работы и интеграции, что обеспечивает глубинные личностные изменения. Теоретическая значимость исследования заключается в адаптации концепции СПТ к профессиональной подготовке сотрудников ФСИН России, а практическая - в разработке методики, способствующей формированию социальной ответственности, эмпатии и профессиональной рефлексии.
Результаты апробации программы подтверждают ее эффективность в развитии ключевых компетенций, необходимых для взаимодействия с осужденными и обществом.
В статье анализируется становление института федеральных территорий (ч. 1 ст. 67 Конституции РФ), введенного конституционной реформой 2020 г. Показано, что в настоящее время в федеральном законодательстве отсутствуют единые параметры правового статуса федеральных территорий, включая порядок их образования и основы организации публичной власти. Обосновывается необходимость принятия рамочного федерального закона, который обеспечит конституционную определенность, установит пределы и процедуры федерального вмешательства в территориальную организацию субъектов РФ, обеспечит согласование нового института с отдельными сферами публично-правового регулирования.
Настоящее исследование посвящено обоснованию необходимости кодификации законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности через разработку и внедрение Чрезвычайно-процессуального кодекса Российской Федерации (ЧПК РФ). Автор проводит критический анализ действующей нормативно-правовой базы, выявляя глубокие системные противоречия между федеральными конституционными законами о специальных правовых режимах и профильными актами, регулирующими деятельность МЧС, Прокуратуры, ФСБ, Росгвардии и МВД. В статье доказывается, что отсутствие единого процессуального регламента межведомственного взаимодействия детерминирует возникновение компетенционных конфликтов, «размывание» ответственности должностных лиц и неоправданные временные издержки при принятии управленческих решений.
Основным результатом исследования выступает авторская концепция ЧПК, основанная на принципах процессуальной экономии, единоначалия и оперативной автономии субъектов на местах. В работе предлагается радикальная модель переформатирования вертикали власти в зоне чрезвычайной ситуации, где МЧС наделяется статусом единоличного оперативного штаба, а Прокуратура - полномочиями превентивного «чрезвычайного надзора» с правом санкционирования экстренных мер в режиме реального времени.
Целью статьи является привлечение внимания научного сообщества и законодательных органов к необходимости создания междисциплинарной рабочей группы на базе ведущих ведомственных вузов для разработки текста кодекса. Автор исходит из постулата, что упорядочивание чрезвычайного законодательства позволит сократить время реагирования на угрозы, где каждая выигранная минута напрямую конвертируется в спасенные жизни граждан.
Итогом внедрения ЧПК должно стать укрепление национальной безопасности и повышение правовой устойчивости системы государственного управления перед лицом нарастающих техногенных и гибридных вызовов.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования государственного управления охраной водных ресурсов в условиях возрастания антропогенной нагрузки. Рассматриваются основные этапы формирования системы органов государственного управления охраной вод в России. Установлено, что в советский период была сформирована институционально устойчивая модель, основанная на концентрации водохозяйственных и водоохранных полномочий и бассейновой организации управления.
Сделан вывод о том, что сложившиеся условия требуют построения соответствующей экологической политики с доминантой восстановления природного потенциала, экологического оздоровления водных бассейнов и законодательного подчинения этому хозяйственной, коммерческой и инвестиционной деятельности.
Настоящая статья исследует аспекты предотвращения нарушений антимонопольного законодательства, включая картельные сговоры, через призму института антимонопольного комплаенс в условиях текущих геополитических изменений. Насколько эффективен такой институт в борьбе с картелями, которые оказывают негативное влияние на рыночную конкуренцию в целом. Как меняется антимонопольный комплаенс под влиянием, внешних факторов, и на пользу ли такие изменения. Что есть антимонопольная комплаенс культура и достаточно ли иметь комплаенс политику «на бумаге».
Исследование оценивает эффективность современных комплаенс процедур, в условиях повышения штрафных санкций и роста активности регуляторов. Какие процессы происходят между странами БРИКС в части гармонизации подходов регуляторов и как бизнесу к ним адаптироваться.
Статья посвящена рассмотрению роли института публичных слушаний в реализации принципа гласности в деятельности органов публичной власти, в частности при утверждении проекта бюджета местного и регионального уровней. Автор анализирует нормативные правовые источники, регламентирующие проведение публичных слушаний, статистические данные. В статье выявляются существующие проблемы, затрудняющие эффективную реализацию института публичных слушаний. Дается оценка эффективности публичных слушаний при утверждении проекта бюджета через анализ активности участия граждан в публичных слушаниях. Автором также анализируется механизм учёта предложений и замечаний, поступивших в ходе слушаний. В процессе исследования, посредством применения методов сравнительного анализа, формально-юридического, систематизации, статистического анализа, а также иных методов исследования выявлены тенденции развития института публичных слушаний.
Сделаны промежуточные выводы о необходимости дальнейшего развития исследуемой формы непосредственной демократии как инструмента обеспечения гласности. Автором выделяются критерии оценки результативности публичных слушаний. Обосновывается необходимость дальнейшего изучения проблемы с целью выработки рекомендаций по развитию существующей модели взаимодействия общества и органов публичной власти. Предлагается внедрение цифровых технологий в исследуемый институт, а также проведение широкой просветительской работы с гражданами.
Статья посвящена анализу процессуальных аспектов процедуры лишения родительских прав, как важной меры семейно-правовой ответственности. В работе проанализированы материалы судебной практики, которые выявляют имеющиеся проблемы правового регулирования в данной области. Автор показывает, что в правоприменительной деятельности выявляются повторяющиеся ситуации в которых меры по разлучению детей с родителями и последующему прекращению родительских прав не находят адекватного юридического или фактического обоснования. В современной России институт лишения родительских прав выполняет функцию защиты детей от неблагополучных родителей, а также является индикатором системных проблем, связанных с деградацией семей. Отмечается, что уделяется недостаточное внимание профилактическим мерам и реабилитационным программам.
Настоящая статья направлена на сопоставление конституционного права на информацию в России и других странах, выделение различий и сходств, а также рассмотрение вопроса о применимости зарубежного опыта в отечественном законодательстве. В статье исследуется правовое регулирование права человека на информацию и доступ к ней на примере России, Германии, Норвегии посредством рассмотрения следующих аспектов: во-первых, изучение российского понимания права на информацию, во-вторых, определение правовой природы этого права в некоторых других странах, в-третьих, обоснование применимости зарубежного опыта к российскому законодательству.
Свобода предпринимательской деятельности в современном российском конституционализме формулируется как право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Эта норма имеет двойной вектор: защита от произвольного вмешательства государства (негативная обязанность) и требование обеспечить институциональные и процедурные условия для реализации свободы (позитивная обязанность). В качестве таких условий выступают единство экономического пространства и поддержка конкуренции, запрет внутренних барьеров, судебная защита и доступ к правосудию.
На основе нормы Конституции Российской Федерации, предусматривающей ответственность за сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, проанализированы требования российского законодательства, касающиеся обязанности государственных органов и органов местного самоуправления предупреждать население о возможных ситуациях, создающих угрозу для жизни и здоровья человека.
Подробно рассмотрены вопросы предупреждения конкретного физического лица о возможных угрозах его жизни и здоровья. Установлено, что предупреждение о возможных угрозах жизни и здоровья в индивидуальном порядке регулируются лишь Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предусматривающим получение от пациента информированного добровольного согласия, которое является необходимым предварительным условием медицинского вмешательства. Выявлены недостатки в утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации форме информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Кроме того, исходя из положений Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», авторы пришли к выводу о необходимости дополнить типовую форму контракта о прохождении военной службы, являющуюся приложением 1 к Положению о порядке прохождения военной службы, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 года № 1237, обязанностью федерального органа государственной власти предупреждать о ситуациях, которые по службе могут создавать угрозу для жизни и здоровья военнослужащего.
Данная статья посвящена определению перспектив признания статуса личности за эмбрионами, созданными для проведения процедуры искусственного оплодотворения. В этих целях была исследована судебная практика США и ряда других государств по вопросу определения юридической судьбы эмбрионов в случае несовпадения воль доноров половых гамет. Было выявлено четыре подхода к разрешению подобных ситуаций и установлено, что в каждом из них конституционные права будущих родителей явно превалируют над потенциальными интересами эмбриона. Кроме того, было показано, как сами особенности медицинской процедуры приводят к необходимости уничтожения большого количества созданных эмбрионов, в связи с чем сделан вывод об отсутствии целесообразности признания за ними прав личности.
В статье исследуется проблема отсутствия в российском законодательстве нормативно закрепленного юридического понятия «дефект оказания медицинской помощи» и обосновывается необходимость его формирования и внедрения в правоприменительную практику на примере споров между пациентами и клиниками пластической хирургии. Выявлены пробелы и противоречия, обусловленные отсутствием единого правового определения термина.
Целью статьи является обоснование необходимости формирования и нормативного закрепления юридического понятия «дефект оказания медицинской помощи» как самостоятельной правовой категории.
Делается вывод о том, что закрепление юридического понятия позволит повысить правовую определенность, а также сформировать единообразную судебную практику по делам, связанным с оказанием медицинских услуг по профилю пластической хирургии.
Статья посвящена исследованию некоторых вопросов, касающихся приемной семьи, как формы семейного устройства детей, лишившихся родителей, которая, с одной стороны, строится по модели «стандартной» опеки (попечительства), а, с другой, характеризуется определенной «уникальностью» в виде договорного начала. Через детальное рассмотрение условий договора о приемной семье, автор делает вывод о возможности существования приемной семьи как опеки (попечительства) на возмездных началах вне плоскости договорных отношений. Второй вопрос, обозначенный автором, затрагивает реализацию права граждан на выбор варианта исполнения ими полномочий опекуна (попечителя), исходя из возможности получения вознаграждения.
В результате автор обосновывает позицию, согласно которой выплата опекуну (попечителю) вознаграждения за воспитание «статусного» ребенка должна быть обусловлена исключительно уважительными причинами и оцениваться органами опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного.
Настоящая статья посвящена комплексному исследованию значимости искусственного интеллекта (ИИ) в инновационном развитии современного общества и экономики, а также возникающим при этом юридическим аспектам и вызовам. Проведен анализ правового регулирования ИИ в контексте инновационной деятельности в Российской Федерации. Рассмотрены важнейшие федеральные законы, формирующие правовую базу для функционирования ИИ-технологий: Гэажданский кодекс РФ, Федеральный закон № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Отмечено, что указанные нормативные акты создают фундаментальные предпосылки для тестирования и коммерциализации инновационных разработок, но требуют дополнения и адаптации применительно к специфическим особенностям ИИ. Рассмотрено влияние ИИ на разные отрасли промышленности и социальной сферы, выделяя его потенциальные преимущества, среди которых ускорение научных открытий, повышение производительности труда, улучшение качества товаров и услуг, сокращение сроков выхода на рынок инновационных продуктов, снижение издержек производства и уменьшение риска ошибок. Одновременно отмечены имеющиеся барьеры и проблемы, препятствующие эффективному применению ИИ, включая потерю рабочих мест вследствие автоматизации, монополизацию рынка крупными игроками, нехватку четкого механизма распределения ответственности за действия автономных систем, неразрешенные вопросы авторского права и защиты интеллектуальной собственности.
Статья носит междисциплинарный характер, сочетая подходы юриспруденции, информатики, социологии и экономики, направлена на расширение научного понимания взаимодействия юридических норм и технологий искусственного интеллекта, формулирует конкретные законодательные инициативы, имеющие важное значение для дальнейшего развития цифрового сектора экономики Российской Федерации.
В статье анализируется санкционная политика западных стран в отношении Российской Федерации и правовые способы преодоления последствий во внешнеэкономической деятельности государства. Разработка эффективных правовых методов предотвращения, смягчения последствий санкций в настоящее время является актуальной проблемой. Санкционное давление оказывает комплексное воздействие как на субъекты внешнеэкономической деятельности (ВЭД), так и на государство в целом. Эти последствия затрагивают правовые, экономические и институциональные аспекты, требуя адаптации к новым условиям. В результате исследования, авторы приходят к выводу, что адаптация правового обеспечения в условиях санкций представляет собой сложный и противоречивый процесс. С одной стороны, она демонстрирует высокую гибкость и оперативность законодателя, способного в сжатые сроки создавать сложные правовые конструкции для решения острых экономических и социальных проблем, формирование новых правовых институтов. С другой стороны, эта адаптация сопряжена с системными издержками, среди которых рост роли публично-правовых, административных методов регулирования в ущерб частноправовым началам, правовая неопределенность, усиление конфронтации в международном праве и рост судебных рисков и как следствие потенциальное долгосрочное снижение инвестиционной привлекательности юрисдикции.
Статья посещена проблеме, находящейся на стыке теории государства и права и социальной философии. Авторы привлекают внимание научной общественности к понятию системы общественных координат, обеспечивающих жизнь общества и жизнедеятельность общественного человека. Первой в истории людей системой общественных координат была «власть авторитета», понимаемого как непререкаемое подчинение, принимаемое по доброй воле. Историческими формами этой системы, последовательно сменяющими друг друга были кровный род, племя, община. С течением времени в обществе, структурно организованном по общинной модели, обнаружились кризисные явления, что означало исчерпание потенциала оптимального управления «властью авторитета». Это было время первого исторического вызова и запроса на новою парадигму общественного устройства. Этот вызов был реализован в форме «авторитета власти». На историческую авансцену выходит новая система общественных координат в виде системы государственно-правовых и политических институтов и рациональной бюрократии. Авторитет власти в лице государственности в течение нескольких веков обеспечивает основы существования индивида и общества. Вместе с тем, государство, как и любой другой социальный феномен имеет свою историю рождения, становления, расцвета и угасания, ибо всё, что имеет начало, имеет и свой конец. Авторам представляется, что нынешняя государственность в своём тотальном понимании стала демонстрировать усталость. Феномен глобализации существенно подорвал основы государственности. На лицо структурное переформатирование человечества: страны объединяются в блоки, союзы, центры силы и т. д. Утрата государственного суверенитета сегодня скорее норма, чем отклонение от неё. Вчерашняя базисная опора государства и права - бюрократия трансформируется в систему самообеспечения. Всё сказанное - есть аргумент в пользу нового, второго в истории вызова, как реакции на уставшее государство. Наш век востребует новую систему общественных координат, а которой мы незнаем ничего, кроме того, что на неё появился запрос времени.
Статья посвящена раскрытию системной взаимосвязи правовой идеологии и правовой системы общества в контексте их структурного и функционального взаимодействия. Обосновывается положение о том, что правовая идеология выступает не только самостоятельным элементом правовой системы, но и её ценностно-концептуальным основанием, определяющим содержание права, направления правового регулирования и особенности правоприменительной практики. Раскрывается диалектический характер взаимного влияния правовой идеологии и правовой системы, проявляющийся в процессе формирования нормативных установлений, реализации права и воспроизводства правовых ценностей в общественном сознании.
Делается вывод о значении правовой идеологии как фактора целостности, устойчивости и развития правовой системы общества.
На современном историческом этапе Российская Федерация переживает глубинную социально-экономическую трансформацию, обусловленную прошедшей всемирной пандемией COVID-19 и обострением украинского политического кризиса. Новый тип угроз требует создания новых механизмов реагирования на них, однако решающую роль играют уже имеющиеся в системе управления инструменты, благодаря функционированию которых государство способно адекватно отвечать на возникающие проблемы. Ярким примером подобного инструмента в современной России может служить местное самоуправление, благодаря функционированию которого государство на современном этапе своего существования способно более эффективно и своевременно ответить на серьёзные вызовы, которые бросает нам наше время.
Недоверие государства к гражданским институтам является конституционно несостоятельным. Кроме этого, недоверие к институтам власти вступает в явное противоречие с основополагающими конституционными принципами народовластия и верховенства прав и свобод человека. Данное противоречие обусловлено тем, что легитимация недоверия возможна лишь через признание наличия у государства собственных интересов, которые могут существенно отличаться от интересов гражданского общества. Следуя этим интересам, государство предпринимает меры по минимизации воздействия гражданского общества на процесс принятия решений и механизмы самоорганизации, что, в свою очередь, подрывает фундаментальные принципы демократического управления.
Внесенные федеральным законодателем изменения в действующее бюджетное законодательство Российской Федерации вызывают обоснованные сомнения относительно эффективности механизмов реализации судебных решений по искам к государству и его органам. Указанные законодательные трансформации могут породить правовые коллизии, требующие разрешения на конституционном уровне для обеспечения верховенства права и защиты прав и законных интересов граждан.
Искусственный интеллект стремительно вошел в нашу жизнь, задевая все сферы жизнедеятельности, в том числе образовательную. Возможности ИИ-контента позволяют получить расширенный доступ к знаниям, персонализацию обучения, автоматизацию рутинных задач, что безусловно положительно влияет на образовательную среду. Но есть большая вероятность отрицательного влияния: деградация критического мышления, проблемы достоверности данных, этические дилеммы. Статья посвящена комплексному анализу влияния искусственного интеллекта на образовательную среду вузов, на основании которого предложена концепция «гибридной педагогики», предполагающая синтез человеческих знаний и технологических возможностей ИИ при сохранении педагога в роли куратора познавательного процесса.
В статье авторы с критических позиций рассматривают термин «искусственный интеллект» (ИИ) как неточное обозначение современных технологий, которые представляют собой не креативное мышление (аналогичное человеческому мышлению и творчеству), а статистическую комбинаторику, работу с большими объемами данных и быстрые вычисления. Обсуждаются позиции ученых США, стран Европейского Союза и Китая, подчеркивающие отсутствие подлинного (человеческого) интеллекта и творчества в ИИ. Приводятся цитаты ученых и научный анализ, подтверждающие, что термин «искусственный интеллект» может вводить в заблуждение и необходимо в современных научных исследованиях второй четверти XXI века переходить на более точную терминологию.
Издательство
- Издательство
- ЮРКОМПАНИ
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 121596, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, офис В 218. Бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза".
- Юр. адрес
- 121596, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, офис В 218
- ФИО
- Грудцына Людмила Юрьевна (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- info@law-books.ru
- Контактный телефон
- +7 (903) 6725588
- Сайт
- https://law-books.ru