Статья посвящена рассмотрению проблемы определения размера вознаграждения (гонорара) адвоката, оказывающего квалифицированную юридическую помощь по соглашению. Автор подчеркивает необходимость гарантированной и достойной оплаты такой помощи, выражает обеспокоенность возможностью необоснованного уголовного преследования адвокатов по статье УК РФ за мошенничество, указывая на негативные последствия, которые в полной мере нельзя оценить только с точки зрения уголовного права. Недопустимость уголовного преследования адвокатов за высокое вознаграждение напрямую связана с обеспечением нормального функционирования уголовного процесса и соблюдением прав на квалифицированную защиту. Такое преследование, вопреки принципам равенства, состязательности сторон и независимости адвокатуры, искажает уголовный процесс, оказывает давление на систему правосудия, создает зависимость адвоката от правоохранительных органов и суда. Чтобы защитить адвокатов от необоснованных обвинений, а не дискредитировать их работу, автор статьи рассматривает вопросы: регламентации адвокатского гонорара и целесообразности установления его границ (верхней и нижней), с целью помочь адвокатам в определении его размера, и обеспечить прозрачность, справедливость, эффективность и законность уголовного процесса.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Право
Судебная практика по вопросу рассматриваемому автором в настоящей статье весьма неоднозначна, так Верховный Суд РФ определением No 305-ЭС20-19905 (13, 14) от 3 апреля 2023 г.10 защитил адвокатов, указав, что за время работы по делу услуги правового характера оказаны в полном объеме, их цена не являлась завышенной, соглашение и платежные операции не направлены на причинение вреда кредиторам доверителя, наоборот, адвокаты защитили должника от иска иностранной компании на сумму свыше 900 млн рублей, на основании этого суд пришел к выводу, что гражданин, даже будучи в предбанкротном состоянии, может позволить себе «дорогих» адвокатов.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Судоргина Е. В., Полякова О. А. Правовые основы оплаты труда адвоката: критерии теории и практики // Аллея науки. 2019. Т. 4, № 1(28). С. 59-64.
2. Косарев М. Н. и др. Практикум по особенностям квалификации отдельных видов преступлений: учебник / под ред. М. Н. Косарева и др. Екатеринбург: Уральский юрид. ин‑т МВД России, 2017. 313 с.
3. Брюханова А. Д. Мошенничество адвокатов при осуществлении адвокатской деятельности (по материалам судебной практики) // Вопросы российской юстиции. 2024. № 30. С. 280-293.
4. Мельниченко Р. Г. Взаимодействие дисциплинарной и уголовной ответственности в период присяжной и современной адвокатуры // Новая правовая мысль. № 2 (51). 2012. С. 56-59.
5. Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. М.: Тип. О. Л. Сомовой, 1913. С. 336-337.
6. Панченко В. Ю., Сабиров А. М. К вопросу о критериях определения размера оплаты труда адвокатов по назначению. Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2014. № 11. С. 246-248.
7. Мельниченко Р. Г. Правовые и маркетинговые основы установления размера адвокатского гонорара // Адвокат. 2005. № 7. С. 25-31.
8. Азаров Д. Н. Этические требования при определении гонорара // Пробелы в российском законодательстве. 2009. № 4. С. 294-296.
9. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4‑е изд., доп. М.: А ТЕМП. 2006. 938 с.
10. Токмаков И. С. Условие об оплате в соглашении об оказании юридической помощи // Евразийская адвокатура. 2012. № 1 (1). С. 11-15.
11. Васьковский Е. В. Организация адвокатуры. СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 1893. Т. 2. 396 с.
12. Скопцова А. Е. Вознаграждение адвоката в процессе развития адвокатуры в России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 30 с.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В статье освещены особенности изучения прокурором результатов применения специальных знаний в виде судебной экспертизы при расследовании преступлений, совершенных в отношении лиц, не достигших возраста восемнадцати лет. Анализ судебной, следственной и экспертной практики позволил автору продемонстрировать типичные нарушения, допускаемые при назначении и проведении судебных экспертиз, и предложить варианты их устранения. В частности, анкетирование и анализ его результатов работников органов прокуратуры 66 субъектов Российской Федерации способствовали достижению цели исследования – разработке отдельных научно-обоснованных рекомендаций по изучению прокурором результатов применения специальных знаний в виде судебной экспертизы при расследовании рассматриваемых преступлений.
В данной статье рассматривается случай, когда после задержания лица, объявленного в международный или межгосударственный розыск, вместо запроса о выдаче поступает ходатайство о взятии у него обязательства о явке в правоохранительный орган иностранного государства. Данное правовое явление требует научного осмысления, что предопределило цель настоящей статьи – раскрыть правовую природу такого обязательства, определить его юридическую силу и выявить проблемы правового регулирования.
В результате проведенного исследования автором сделан вывод о том, что указанное ходатайство выпадает из форм международного сотрудничества по уголовным делам и ничтожно по своей юридической силе. Данные выводы позволили предложить: 1) внести дополнение в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации о распространении положений настоящего закона при производстве процессуальных действий по запросу об оказании правовой помощи; 2) дополнить соответствующее Указание Генеральной прокуратуры РФ о действиях прокурора в случае поступления ходатайства о взятии обязательства о явке.
В статье подробно рассматривается проблема с определением форм вины при доведении до самоубийства. Рассматривается состав преступления, предусмотренный ст. 110 Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ). Изучаются мнения ученых-правоведов о субъективной стороне состава преступления, закрепленного в ст. 110 УК РФ: по первой доведение до самоубийства может быть совершено как с умыслом, так и по неосторожности; по второй точке зрения доведение до самоубийства может быть совершено только с умышленной формой вины; по третьей точке зрения при доведении до самоубийства вина может проявляться только в трех формах: косвенном умысле либо по неосторожности; по четвертой точки зрения доведение до самоубийства возможно лишь с косвенным умыслом. Приводятся решения судов по делам о доведении до самоубийства. Представляется мнения правоприменителей о форме вины при доведении до самоубийства. В результате исследования автором сформулирован вывод о том, что при доведении до самоубийства в совокупности с созданием условий деяние следует квалифицировать как умышленное убийство, так как преступление совершено «руками потерпевшего». В заключение вносится обоснованное предложение о решении проблемы о форме вины при доведении до самоубийства путем закрепления примечания в УК РФ.
В статье исследуются семейно-правовые и социально-общественные аспекты родительства, включая фактическое и социальное родительство. Представлены проблемные вопросы осуществления родительских обязанностей отцами и матерями, а также возникающие между ними конфликты в результате прекращения личных отношений, ситуации преимущественного оставления судами детей с матерями в случаях раздельного проживания родителей, роль государства в решении семейных вопросов и исторические предпосылки формирования современной российской семьи и внутрисемейных ценностей. Судебная практика и результаты межотраслевых исследований подтверждают выводы автора о взаимодействии семейно-правовых и социальных аспектов родительства и их влиянии на формирование у детей определенного образа родителя как модели поведения в будущем.
Использование статистической методологии является важнейшим показателем качества научного исследования, а сбор и анализ эмпирического материала – обязательным этапом большинства современных исследований, приносящих существенный практический результат. Тем не менее число научных трудов по юриспруденции, где установление статистических закономерностей образует стержень работы, является незначительным. В статье приводятся данные о диспропорциях, наблюдающихся в использовании статистических методов различными правовыми науками и предлагается объяснение существующего положения дел. Авторы, считая, что решение задачи устойчивого развития социума зависит от комплексности и объективности наблюдения за его состоянием, описывают основные направления использования статистических методов для анализа частного права.
В работе раскрываются биологические аспекты и предпосылки функционирования права. Исследуются ранее не изученные вопросы физиологической обусловленности регулирующей роли правового сознания рефлексами и потребностями человека. Переосмысляется понятие правового рефлекса. Обращается внимание на необходимость учета естественных факторов и закономерностей на эффективность правового регулирования, а также на проблемы и тенденции, возникающие вследствие их игнорирования.
Автором анализируются, обобщаются и оцениваются в диалектическом единстве различные стороны трансформации механизмов правительственного контроля за местным управлением в Российской империи в период с 1850 по 1917 год: от либеральных начал земской и городской реформ Александра II до ужесточения административного надзора при Александре III. Особое внимание уделяется противоречиям между земствами и центральной властью, в том числе ограничению их автономии Положением 1890 года, усилению роли губернаторов, а также влиянию этих процессов на формирование факторов Февральской революции.
В статье рассматриваются римские деликты, в измененном виде закрепленные в византийских правовых памятниках, ставших частью системы права средневековой Руси, а также получившие отражение в собственно отечественных актах эпохи. В имперский период правовые позиции классического римского деликтного права в сфере «вознаграждения за вред» закреплялись в судебной практике, которая долгое время на них опиралась, и в цивилистической доктрине. Последняя примерно к началу XX в. отказалась от прямых отсылок к римскому праву, сохранив его подходы. Единственный концепт, который отечественное право подавляющую часть своей истории не принимало, – безвиновная ответственность.
Определяются основные направления правового регулирования деятельности Евангелическо-лютеранской церкви в качестве национальной в Исландии в период становления ее государственности (1918–1944). Рассматриваются изменения в статусе Евангелическо-лютеранской церкви с обретения государственного суверенитета Исландии до разрыва личной унии с королем Дании в 1944 г., что обусловлено: а) верховенством до принятия в 1849 г. Конституции Дании, лишившей короля права руководства церковной организацией; б) обретением государственного суверенитета и созданием собственного министерства юстиции и церкви. Раскрыты основные направления деятельности Евангелическо-лютеранской церкви Исландии в исследуемый период, но в рамках единой государственной парадигмы, а также создание исландского Церковного совета в 1931 г. в качестве будущего органа внутреннего управления местной церковной организации.
Определяются преобладающие в общественном сознании позиции в исследовании правовой природы процесса присоединения финляндских территорий к России периода XVIII – начала XIX века, при этом устанавливается взаимосвязь таких категорий, как империя, этнополитика, регион, автономизация, унификация, иерархическая структура. На основе законодательства, архивных материалов, установок политических деятелей и мнений исследователей последовательно рассматриваются условия, направления, этапы и средства включения региона в единое политико-правовое пространство имперского государства. Автором формируется убеждение, что утвердившийся административно-территориальный автономизм стал результатом санкции верховной власти России, которая в регионе была представлена самим императором как «Великим князем Финляндским» и его представителем, генерал-губернатором как высшим должностным лицом княжества и председателем в финляндском Сенате.
В статье анализируются особенности правоотношений государственной власти и торговцев в Монгольской империи и ее улусах (Монгольская империя, империя Юань в Китае, монгольский Иран, Золотая Орда, Чагатайский улус). Исследуются источники правового регулирования торговой деятельности в чингизидских улусах. Статья содержит первый русский перевод и междисциплинарный комментарий ярлыка (указа) о назначении предводителя купцов из трактата «Дастур ал-катиб» персидского сановника XIV в. Мухаммеда Нахчивани. Анализ документа дает возможность реконструировать ряд правовых аспектов взаимодействия властей и торговых корпораций в Монгольской империи и ее улусах. Юридико-антропологический подход позволяет рассмотреть регулирование торговых отношений в государствах Чингизидов в виде не только совокупности нормативных актов, но и решений и действий и решений конкретных правителей, представителей властей и представителей торговых сообществ Востока и Запада с учетом анализа изменения экономической ситуации в соответствующих государствах и регионах.
Издательство
- Издательство
- Новосибирский Государственный Университет
- Регион
- Россия, Новосибирск
- Почтовый адрес
- 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1.
- Юр. адрес
- 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1.
- ФИО
- Федорук Михаил Петрович (Руководитель)
- E-mail адрес
- rector@nsu.ru
- Контактный телефон
- +7 (383) 3634000
- Сайт
- https://www.nsu.ru/