В статье анализируются современные вызовы российского уголовного правосудия, связанные с высокой нагрузкой на судей и необходимостью обеспечения единообразия судебной практики. На фоне рекордного роста числа обвинительных приговоров автором обосновывается необходимость внедрения специальной процедуры - «методологического порядка». Данный порядок, применимый по ходатайству подсудимого при согласии с квалификацией, предлагает заместить традиционное описание мотивов в приговоре формализованным математическим расчётом наказания на основе структурированных параметров общественной опасности преступного деяния и общественной опасности личности подсудимого. Доказывается, что такой подход минимизирует субъективные искажения, повышает прозрачность и эффективность судопроизводства, создавая основу для будущего расширения сферы применения формализованных алгоритмов назначения наказания. Научная статья из цикла статей на тему: «Методологический порядок назначения уголовного наказания: от концепции к алгоритму».
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Право
Современная российская судебная система сталкивается с комплексом взаимосвязанных вызовов: возрастающая нагрузка на судей, требования повышения скорости и предсказуемости правосудия, а также необходимость минимизации рисков субъективного подхода при сохранении принципа индивидуализации наказания.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Алексеев С.С. Философия права. М.: Норма, 1998. 336 с. EDN: TGRMTB
2. Нерсесянц В.С. Философия права: либертарно-юридическая концепция // Вопросы философии. 2002. № 3. С. 3-15.
3. Ольков С.Г. Математические начала теории судебных приговоров // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. 2016. № 3. С. 4-24.
4. Ольков С.Г. Теорема назначения уголовного наказания по правилу модернизированного рычага и сопутствующие теоремы уголовного процесса // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2022. Т. 13. № 1 (47). С. 64-69.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 “О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания” // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 2.
6. Статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2024 год. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru.
7. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1994. 393 с.
8. Тащилин Р.И. Объективная истина и справедливость в уголовном процессе. Измерение величин имущественного ущерба и физического вреда // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. 2025. № 2. С. 15-23.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от..) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В статье проанализировано содержание некоторых международно-правовых актов относительно их применимости к регулированию борьбы с колониализмом. Выделен перечень сфер, связанный с проявлениями колониализма напрямую и требующий более подробного международно-правового регулирования. Данная работа является первой в качестве результатов исследования автором международно-правовых основ противодействия неоколониализму. В исследовании автор определяет значение ряда основополагающих международно-правовых актов в сфере регулирования и противодействия колониализму.
В заключении показано, что анализ международно-правовых актов в сфере борьбы с колониализмом позволяет углубить понимание некоторых аспектов истории развития концептуальной и организационной основ деколонизации, однако выделенные нами сферы научного интереса и существующий значительный перечень международно-правовых актов требуют дальнейших изысканий.
Статья посвящена рассмотрению основных особенностей составления портрета преступника в отечественной криминалистике. Авторы указывают на то, что по мере развития криминалистики как науки описания внешних характеристик преступников стали дополняться свидетельствами потерпевших относительно их психологического склада.
В статье делается важный вывод о том, что составление портрета личности, совершившей противоправное преступное деяние, должно носить комплексный характер, учитывать внешние и внутренние черты правонарушителя, а также специфику ретроспективного взгляда потерпевшего, его физиологические особенности.
Статья посвящена комплексному анализу индивидуализации наказания как одного из основополагающих принципов уголовного права и исследованию системы специальных правил, обеспечивающих его реализацию в правоприменительной деятельности. Рассматривается понятие и сущность принципа индивидуализации наказания, его место в системе принципов уголовного права и соотношение с принципом справедливости. Особое внимание уделяется анализу общих начал назначения наказания как нормативной основы индивидуализации, а также специальным правилам, предусмотренным Общей частью Уголовного кодекса Российской Федерации: правилам назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств, при вердикте присяжных о снисхождении, за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в соучастии, при рецидиве преступлений, а также правилам назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Формулируются выводы о значении специальных правил для обеспечения законности и обоснованности судебных решений и предложения по совершенствованию уголовного законодательства в части регламентации процесса индивидуализации наказания.
Киберпреступность становится все более серьезной угрозой для индивидуальных пользователей, компаний и даже государств. С развитием цифровых технологий и увеличением числа подключений к интернету, объемы и сложность кибератак значительно возросли. Это приводит к потере конфиденциальной информации, финансовым потерям и нанесению вреда репутации организаций. В этой связи разработка и реализация эффективных мер по борьбе с киберпреступностью являются критически важными для сохранения безопасности данных. Государства и частный сектор ищут новые подходы и технологии для предотвращения и реагирования на киберугрозы, что требует международного сотрудничества и обмена опытом.
В статье представлен криминалистический анализ института содействия раскрытию и расследованию преступлений. Автор анализирует данную деятельность через призму элементов состава преступления: объект содействия, объективная сторона содействия, субъект и субъективная сторона содействия. Рассмотрен ряд проблем, касающихся уязвимости лиц, оказывающих содействие: пострадавших, их близких и граждан, сотрудничающих с правоохранительными органами. Также отмечена проблема мнимого позитивного посткриминального поведения, мотивированного корыстными интересами, когда истинная цель заключается не в помощи следствию, а в создании видимости сотрудничества для уклонения от ответственности. Анализ судебных решений позволил выявить аспекты практической деятельности, направленной на оказание содействия. В настоящее время отсутствует единая классификация способов содействия. Классификация придает структурированность и упорядоченность огромному массиву оперативно-розыскной и следственной информации, что является фундаментом эффективной работы. Автор предлагает классификацию, основанную на стадии досудебного производства, группируя следующие основания: по стадии расследования подразделяются на: общий (предварительный) и формальный (специальный); по субъекту: организационный и вспомогательный; по времени: постоянный и временный. Представленная классификация и способы содействия раскрытию и расследованию преступлений не являются исчерпывающими и могут быть дополнены.
Данная статья представляет собой глубокий и системный анализ современных тенденций и угроз, связанных с переписыванием истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, а также с использованием этого переписывания как инструмента гибридной войны и идеологического манипулирования.
Основная мысль автора заключается в том, что борьба за историческую правду - это не только вопрос памяти и справедливости, но и стратегический аспект мировой политики, направленный на изменение глобального баланса сил и формирование нового миропорядка. Автор подробно освещает механизмы фальсификаций - их методы и цели, такие как отрицающие уникальность Холокоста и героизацию коллаборационистов, что ведет к искажению уроков истории, растущему популяризму нацизма в некоторых странах и опасности для международной безопасности. В качестве примера приводится ситуация в странах Прибалтики и Украине, где происходит реабилитация нацистской идеологии, а также нарастающие случаи в России, связанные с модуляцией исторической памяти. Особое место занимает описание работы российских государственных структур, в первую очередь прокуратуры, которая ведет масштабную деятельность по защите исторической правды. В рамках проекта «Без срока давности» подчеркивается необходимость обнаружения и документирования преступлений нацистов и их пособников, сохранения памяти о жертвах геноцида и системного противодействия искажениям истории посредством юридических и информационных мер. Авторы подчеркиваеют, что переписывание истории - это часть глобальной политической стратегии, направленной на снятие ответственности Запада за связанные с ним трагедии, а также на подавление роли СССР и России как победителей над фашизмом. Это, по мнению автора, создает ценностную основу для международных конфликтов, расширения военных блоков и ограничений суверенитета отдельных государств.
В заключение авторы подчеркивают важность сохранения исторической правды для укрепления национальной идентичности и обеспечения стабильности мира, а также намеренно подчеркивает роль законодателей и правоохранительных органов в защите памяти и исторической справедливости. В целом, статья выступает как призыв к осознанной и решительной защите памяти о Победе, исходя из понимания, что историческая правда - это фундамент борьбы за справедливое и свободное будущее.
В условиях отсутствия единого подхода к оценке достоверности заключения эксперта-автотехника и терминологической неопределенности ключевых понятий существует потребность в разработке научно обоснованных критериев оценки. Формальная оценка заключения часто приводит к судебным ошибкам и незаконному привлечению лиц к уголовной ответственности. Предложена модель, основанная на методе анализа иерархий Т. Саати, включающая четыре элемента (полнота, всесторонность, обоснованность, проверяемость) и двенадцать параметров с установленными весовыми коэффициентами. Для каждого параметра разработаны детализированные пятиуровневые оценочные шкалы, что позволяет формализовать процесс проверки. Апробация модели на реальном заключении показала ее эффективность для объективизации оснований назначения повторной экспертизы и способствует принятию законных, обоснованных и мотивированных судебных актов. Приведены методические рекомендации по применению модели в следственной и судебной практике.
В статье проводится комплексный анализ актуальных проблем, возникающих в деятельности судов при избрании мер пресечения в рамках современного уголовного судопроизводства Российской Федерации. Основное внимание в рамках работы уделяется предложениям по изменению законодательства, которые способны придать институту мер пресечения более согласованный и системный характер, также проводится анализ проблемы продления мер пресечения.
Целью настоящего исследования автор ставит рассмотрение вопроса правовой природы ущерба, наносимого преступным уклонением от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица, ответственность за совершение которого установлена ст. 194 Уголовного кодекса РФ. В ходе разрешения указанного проблемного вопроса автором на основе анализа исследовательских позиций теоретиков уголовного права выделяются основные признаки общественно опасных последствий преступных деяний. На основании данных признаков автор приходит к выводу, что преступные последствия совершения анализируемого противоправного деяния выражены в нанесении имущественного вреда в виде недополучения государством определенной суммы причитающихся к уплате таможенных и иных платежей, взимаемых в связи с перемещением товаров через таможенную границу. При этом, как показало проведенное исследование, сам имущественный вред от уклонения от уплаты таможенных и иных платежей обладает своей спецификой и по своей правовой природе не может быть отнесен ни к реальному ущербу, ни к упущенной выгоде, которые объединены гражданско-правовой категорией «убытки». Ввиду изложенного автором предлагается применительно к преступным последствиям исследуемого противоправного деяния использовать термин «имущественный ущерб», но в том смысле, который придает ему уголовное законодательство в ст. ст. 76¹, 104¹ Уголовного закона, а также применяется в процессуальной деятельности.
В статье рассматриваются вопросы эффективности прокурорских проверок исполнения законов о противодействии коррупции. Предлагаются критерии их эффективности, стратегические цель, задачи и принципы проведения. Обосновывается необходимость широкого использования криминалистических знаний при проведении научных исследований в целях разработки криминалистического обеспечения эффективных прокурорских проверок исполнения законов о противодействии коррупции.
В заключении показано, что повышение эффективности прокурорских проверок в сфере противодействия коррупции требует проведения научных исследованиях с использованием междисциплинарного подхода с системной интеграцией криминалистических знаний. Имеется острая необходимость в разработке специального криминалистического обеспечения, включающего расширенную криминалистическую характеристику (охватывающую не только преступления, но и общественно опасные административные правонарушения, например, по ст. 19.28 КоАП РФ), типологию криминалистических ситуаций прокурорской проверки, версионные алгоритмы их разрешения, тактику взаимодействия с проверяемыми субъектами и оперативно-следственными органами, а также методы преодоления противодействия проверкам.
Статья посвящена анализу приготовления к преступлению как самостоятельной стадии преступной деятельности в уголовном праве Российской Федерации. В центре внимания находятся теоретические положения и судебная практика квалификации приготовительных действий.
Цель исследования заключается в выявлении проблем разграничения приготовления, покушения и оконченного преступления и определении критериев их правильной уголовно-правовой оценки.
Методологическую основу составляют формально-юридический, системный и сравнительно-правовой методы, а также анализ судебных решений.
В работе выявлены ключевые объективные и субъективные признаки приготовления, типичные ошибки правоприменения и обоснована необходимость более точного учёта направленности действий виновного. Полученные выводы имеют практическое и научное значение и направлены на обеспечение единообразия судебной практики.
В статье раскрываются дискуссионные вопросы криминализации организации и участия в одном из наиболее опасных проявлений преступной консолидации - незаконном вооруженном формировании. Сквозь призму сопоставления опыта зарубежных источников уголовного права автор определяет специфику закрепления в законе юридических признаков данного вида преступной организации. В частности, определены общие и отличительные подходы описания в диспозиции уголовно-правовой нормы признаков незаконного вооруженного формирования. Обращено внимание на пробельность регламентации уголовной ответственности в УК РФ, в частности, отсутствие указания на специальную цель деятельности незаконного вооруженного формирования, равно как и опора законодателя на дискретные категории при его описании.
По итогам исследования осуществлена систематизация зарубежного опыта и определены пути оптимизации законодательной конструкции состава организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ч. 1 и 2 ст. 208 УК РФ).
В статье проводится комплексный анализ международно-правовых основ противодействия организованному экстремизму. Исследование выявляет ключевой правовой пробел - отсутствие универсального определения экстремизма на международном уровне, что приводит к терминологической неопределённости, практике «двойных стандартов» и затрудняет межгосударственную кооперацию. Авторы систематизируют нормативную базу, рассматривая универсальные (ООН) и региональные (ШОС) акты, а также их имплементацию в национальное законодательство РФ. Особое внимание уделяется Шанхайской конвенции 2001 года как уникальному документу, дающему комплексное определение.
В качестве главного вывода обосновывается необходимость разработки универсального международного договора под эгидой ООН для консолидации понятийного аппарата и механизмов сотрудничества в борьбе с глобальной угрозой экстремизма.
Данное исследование посвящено сравнительно-правовому анализу уголовно-правовых категорий в области неправомерного доступа к компьютерной информации. В частности, подвергаются исследованию такие категории, как неправомерный доступ и перехват информации. Сложности уголовно-правовой квалификации данных деяний обусловлены тем, что современные технологические приемы и механизмы позволяют перехватывать информацию без взлома или иного прямого неправомерного доступа к системе. Автор предлагает расширить сферу применения статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая посвящена неправомерному доступу к компьютерной информации, посредством включения категории перехвата в качестве уголовно наказуемого деяния. По мнению автора, это приведет уголовное право в вопросе неправомерного доступа к компьютерной информации к соответствию сложившимся неправомерным правоотношениям, в результате которых злоумышленники иным, не в полной степени урегулированным уголовным правом, способом получают доступ к компьютерной информации, обладая злонамеренным умыслом получить данную информацию в обход действующего законодательства.
Цель работы - исследовать феномен радикализации в контексте обостренной политической поляризации в Соединенных Штатах Америки и проанализировать то, как социально-психологические механизмы, активируемые в условиях политической поляризации, взаимодействуют с экстремистскими нарративами в онлайн-пространстве США, приводя к радикализации отдельных лиц и групп. Авторы анализируют ключевые социально-психологические механизмы, в том числе социальную идентичность, групповую поляризацию, конспирологическое мышление, моральное оправдание, и изучают роль онлайн-пространства как катализатора этих процессов и распространителей идеологий, способствующих переходу от радикальных взглядов к реальным действиям.
Основные результаты научного исследования: на примере конкретных экстремистских нарративов таких как идеи превосходства «белой расы», антиправительственный экстремизм и теории заговора QAnon показать, как с помощью цифровых платформ структурируются и практически мгновенно распространяются такие идеологии.
В статье рассматривается цифровая образовательная среда как самостоятельный объект криминологической безопасности современного общества. Автор выявляет и систематизирует комплекс современных угроз криминального и криминогенного характера, посягающих на цифровую образовательную среду на технологическом, информационно-психологическом и ценностно-смысловом уровнях.
В заключении обосновывается необходимость перехода от фрагментарных технических решений к разработке целостной концептуальной модели криминологической безопасности образовательной среды, в том числе цифровой, которая должна включать нормативно-правовой, организационно-технический, педагогический и ценностно-ориентационный компоненты.
Статья посвящена анализу процесса цифровизации уголовного судопроизводства в Российской Федерации, выявлению правовых и технологических проблем, связанных с обработкой цифровых доказательств, таких как данные из облачных сервисов, социальных сетей и видеозаписи. Авторы показывают, что цифровизация оказывает существенное влияние на сбор, хранение и использование доказательств, что требует внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство для обеспечения соблюдения прав граждан и эффективности расследования. Обоснована необходимость скорейшего урегулирования проблем цифровизации, чтобы обеспечить доверие граждан к цифровому судопроизводству и гарантировать допустимость цифровых доказательств. Предложенные меры обеспечивают баланс между потребностями следствия и правами граждан, создавая надежный правовой режим для работы с цифровыми доказательствами.
В современной правовой действительности земельный оборот уже невозможно рассматривать исключительно сквозь призму одной отрасли. В статье этот тезис раскрывается через анализ межотраслевого регулирования как магистрального пути развития российского законодательства о недвижимости. Автор показывает, что сегодня земельный участок утратил значение простого товара или объекта стандартных гражданско-правовых сделок. По своей природе он превратился в сложную, многосоставную конструкцию, которая формируется на пересечении сразу нескольких правовых сфер: здесь взаимодействуют нормы гражданского и земельного права, тесно переплетаются градостроительные и экологические требования, а также властные предписания административного законодательства. Исходя из этого, в работе обосновывается ключевой вывод: устойчивое развитие рынка земли достижимо только при условии осознания его комплексной правовой природы. Недостаточно простого кодифицированного набора правил - требуется выстраивание тонкого и сбалансированного механизма, способного согласовать частные интересы собственников с публично-правовыми началами, на которых держится государственное управление территориями. Опираясь на анализ норм Гражданского, Земельного и Градостроительного кодексов, а также на сложившуюся судебную практику, автор последовательно исследует генезис правового регулирования земельных отношений. Особое внимание уделяется раскрытию межотраслевой природы статуса земельного участка, что позволяет сформулировать характерные признаки современного межотраслевого регулирования в сфере оборота недвижимости.
В работе проводится комплексный анализ международно-правовой охраны интеллектуальной собственности (ИС) как фундаментального механизма функционирования глобальной экономики и инструмента геополитического влияния. Рассматривается эволюция системы от первых многосторонних соглашений (Парижская и Бернская конвенции) до Соглашения ТРИПС, ознаменовавшего интеграцию стандартов охраны в торговую систему ВТО. Особое внимание уделяется современной институциональной архитектуре, включая роль ВОИС, ВТО и региональных патентных организаций, а также принципиальным различиям в режимах охраны промышленной собственности и авторского права. Анализируются ключевые вызовы современности: конфликт между патентной монополией и правом на здоровье (принудительное лицензирование), регионализация правоприменения на примере Единого патентного суда, дискуссия вокруг стандартообразующих патентов (SEP) и адаптация системы к технологиям искусственного интеллекта.
В заключении делается вывод о глубокой трансформации системы и необходимости поиска баланса между стимулированием инноваций и обеспечением публичных интересов (доступ к знаниям и лекарствам) как основного условия дальнейшего развития глобального инновационного рынка.
В статье проводится комплексный правовой анализ резонансного «дела Долиной», в результате которого было принято Определение ВС РФ № 5-КГ25-174-К2. Авторами рассматривается рассматриваются уголовный и гражданский аспекты дела, и анализируют применение статей 177 и 178 Гражданского кодекса РФ. Особое внимание уделяется системным рискам, которые данный судебный прецедент создает для всех участников рынка недвижимости: покупателей, продавцов, кредитных организаций и государства в целом. В статье исследуются возможные последствия для ипотечного кредитования, включая риски потери залога банками и долговых обязательств заемщиками. Авторами рассмотрены предлагаемые законодателем меры противодействия, такие как законопроект о «периоде охлаждения», а также альтернативные способы минимизации рисков, включая титульное страхование.
На основе анализа статистики и выводов Верховного Суда РФ делается вывод о необходимости сохранения баланса интересов и стабильности гражданского оборота.
В статье рассматриваются гражданско-правовые аспекты возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью пациента при оказании медицинской помощи.
Актуальность настоящего исследования обусловлена спецификой оказания медицинской помощи как вида профессиональной деятельности. Будучи направленной на сохранение и улучшение здоровья человека, она по своей природе сопряжена с повышенным риском причинения вреда здоровью или жизни пациента. Это предопределяет необходимость тщательного изучения правовых, организационных и этических аспектов медицинской практики для минимизации негативных последствий и обеспечения баланса интересов всех участников процесса оказания медицинской помощи.
В результате исследования проанализированы гражданско-правовые конструкции деликтной и договорной ответственности. Выявлены и охарактеризованы проблемные аспекты, связанные с определением вины медицинских работников, установлением причинно-следственной связи, а также со спецификой доказывания по делам данной категории.
В статье анализируется влияние медицинского законодательства, норм бухгалтерского и налогового права на организацию бухгалтерского учета в клиниках пластической хирургии.
Цель работы - выявить ключевые проблемы, связанные с налогообложением медицинских и эстетических услуг, а также разработать рекомендации по организации учета в целях минимизации правовой неопределенности. Особое внимание уделяется проблемам правовой квалификации услуг пластической хирургии, их отражению в бухгалтерском и налоговом учете, а также вопросам формирования учетной политики клиники пластической хирургии.
В статье сделан вывод о необходимости комплексного правового подхода к организации бухгалтерского учета с учетом специфики медицинской деятельности.
Статья исследует реализацию конституционного права на жилище через жилищную политику государства в Арктической зоне Российской Федерации. Рассматриваются федеральные и региональные программы по строительству, модернизации и расселению жилья с учётом экстремальных климатических условий и социальных особенностей северных территорий. Особое внимание уделено интеграции энергоэффективных технологий, поддержке коренных малочисленных народов и межуровневой координации государственных органов. Показано, что комплексный подход обеспечивает устойчивое развитие арктических поселений и улучшение качества жизни населения.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами и особенностями защиты трудовых прав медицинских работников.
Делаются выводы и рекомендации, касающиеся продолжительности, организации и планирования рабочего времени медицинских работников. Авторы дают рекомендации по пересмотру Постановления Правительства РФ в сторону более уважительного отношения к труду медицинских работников. Одним из проблемных аспектов регулирования трудовых отношений в сфере здравоохранения является определение порядка работы врачей, ведущих амбулаторный приём, в условиях сокращённого рабочего времени. Законодательно для данной категории медицинских работников установлена 33-часовая рабочая неделя. Однако на практике такие врачи выполняют дополнительные обязанности - в т. ч. работу на закреплённых участках и профилактические мероприятия, - при этом норма рабочего времени с учётом совмещения функций в законодательстве не закреплена.
В данной статье рассматриваются законодательные основы гражданско-правового статуса спортивных организаций в Итальянской республике. Исследуются положения реформы Итальянской республики в области любительского и профессионального спорта, затрагивающие правовой статус спортивных организаций. К наиболее фундаментальным изменениям относятся прямое упоминание спорта в Конституции Италии и акцент на его важности как основного общественного блага. Подобные упоминания о спорте редко встречаются в конституциях других государств. Особое внимание уделяется различным видам спортивных организаций в Италии. Значительные изменения в спортивном законодательстве коснулись любительского спорта, которые направлены на упрощение предоставления различных льгот любительским спортивным организациям. В статье также анализируется акты корпоративного характера, в частности устав Итальянской федерации футбола, который значительно расширяет законодательные трактовки.
В рамках статьи исследуются методы определения реальных рыночных цен при расчете действительной налоговой базы по итогам налогового контроля в неконтролируемых сделках (на основе статьи 54.1 НК РФ). Автор анализирует нормативные основания для такого контроля, историческое развитие методов определения цен в России и международной практике, а также актуальную судебную практику и правовую доктрину. По итогам анализа выделяется три ключевых метода определения цен - методы, заимствованные из трансфертного ценообразования (ТЦО), расчетный метод (подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ) и определение цен путем проведения экспертизы (ст. 95, п. 9 ст. 105.7 НК РФ). Особое внимание уделяется анализу иерархии методов при выборе конкретного подхода и выявлению проблем их практического применения. По итогам исследования предлагаются рекомендации по унификации подхода к определению рыночных цен.
В статье рассматривается современная конструкция субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в делах о банкротстве юридических лиц и анализируются процессуальные подходы к выявлению фактического контроля в арбитражном процессе. Акцент сделан на разграничении формального статуса участника управления и реального влияния на принятие ключевых хозяйственных решений, включая определение финансовой политики, распределение активов и выбор модели поведения при наступлении признаков неплатежеспособности. Обобщаются критерии, по которым устанавливается контроль вне корпоративных титулов: возможность давать обязательные указания, экономическая заинтересованность в спорных операциях, использование номинальных руководителей, концентрация информации и доступа к расчетным счетам, а также согласованность действий группы лиц. Отдельное внимание уделено доказательственным стандартам и распределению бремени доказывания, применению презумпций, оценке косвенных доказательств и допустимости вывода о контроле на основе совокупности признаков. Материал позволяет определить релевантность работы для практики сопровождения банкротств, разработки стратегии защиты контролирующих лиц и формирования позиции конкурсных кредиторов.
Статья посвящена рассмотрению особенностей и проблем обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в контексте российского законодательства и региональной практики. Основное внимание уделено механизму формирования специализированного жилищного фонда, особенностям распределения жилья и дополнительным мерам социальной поддержки. Анализируются нормативные акты федерального и регионального уровня, регулирующие данную сферу, а также статистические данные, отражающие реальную динамику обеспечения детей-сирот жильем. Автор приводит обобщенную оценку сложившейся ситуации, выявляя системные недостатки в функционировании действующей системы и предлагая пути ее усовершенствования. Особое внимание уделено опыту Хабаровского края, где отмечены признаки неэффективности существующей практики.
Сделан вывод о необходимости внесения изменений в законодательство, позволяющих использовать федеральные средства на софинансирование дополнительных гарантий по обеспечению детей-сирот жильем, что создаст предпосылки для более быстрого решения проблемы. Предложенные изменения могут вызвать положительную динамику показателя обеспеченности сирот жильем и повысить эффективность региональной политики в данной сфере.
В статье рассматриваются фундаментальные положения и актуальные проблемы института наследования по закону и по праву представления в современном российском праве. Исследование базируется на анализе конституционных гарантий права наследования и норм Гражданского кодекса Российской Федерации. Авторы детально исследуют такие ключевые аспекты, как определение круга наследников и установление очередности их призвания как первоочередной задачи наследственных правоотношений, а также основания и условия применения наследования по закону как основного порядка. Особое внимание уделяется правовой природе, механизму и субъектному составу наследования по праву представления, обеспечивающему реализацию наследственных прав при нарушении обычной последовательности поколений. Подчеркивается, что действие данного института ограничивается тремя первыми очередями наследников по закону. Теоретические выводы иллюстрируются анализом спорных ситуаций из судебной практики.
Принцип взаимности является одним из фундаментальных начал международного сотрудничества в сфере правовой помощи по уголовным, гражданским и административным делам. Несмотря на его декларативное закрепление в многочисленных международных договорах и национальных законодательствах, практическая реализация этого принципа сталкивается со значительными сложностями, препятствующими его трансформации в подлинно эффективный механизм сотрудничества. Данная статья анализирует сущность принципа взаимности, выявляет ключевые проблемы его применения и предлагает пути преодоления разрыва между политической декларацией и практической эффективностью.
В отличие от большинства стран с общим и гражданским правом, Гражданский кодекс Китайской Народной Республики (сокращенно - Гражданский кодекс Китая) законодательно закрепляет как предварительное нарушение, так и unsicherheitseinrede (что в переводе с английского может быть выражено как небезопасное право на защиту) одновременно. В этой статье, на фоне правовой системы Китая, рассматривается взаимосвязь между двумя правовыми системами, касающимися упреждающего нарушения и небезопасного права на защиту. Во-первых, в статье используются методы сравнительно-правового исследования, чтобы подробно рассмотреть историческое развитие и концептуальные характеристики упреждающего нарушения и небезопасного права на защиту. После сравнительного исследования было установлено, что существуют три основных различных понимания взаимосвязи между правовыми системами, касающимися упреждающего нарушения и небезопасного права на защиту: Во-первых, упреждающее нарушение может полностью заменить функцию небезопасного права на защиту, как это наблюдается в странах общего права, таких как Великобритания и США, где законом предусмотрено только упреждающее нарушение; во-вторых, небезопасное право на защиту может полностью заменить функцию упреждающего нарушения, как это наблюдается в странах общего права, таких как Великобритания и США. в странах гражданского права, таких как Германия и Франция, где законом предусмотрено только небезопасное право на защиту; в-третьих, закон предусматривает как предварительное нарушение, так и небезопасное право на защиту одновременно, как это наблюдается в CISG, PICC, DCFR и Китае. Во-вторых, в статье далее рассматриваются три вышеупомянутых понимания взаимосвязи между упреждающим нарушением и небезопасным правом на защиту более систематическим образом с точки зрения китайского права, используя исследовательский метод нормативной юриспруденции. После проведенного исследования было установлено, что китайские ученые по-разному понимают взаимосвязь между упреждающим нарушением и небезопасным правом на защиту в теоретических исследованиях. По сравнению с законодательным закреплением либо упреждающего нарушения, либо небезопасного права на защиту по отдельности, фактической судебной практике Китая больше соответствует одновременное применение обеих систем. Наконец, с помощью метода исторического анализа в статье демонстрируются особенно очевидные причины одновременного установления Китаем в ходе эволюции китайского законодательства права на упреждающее нарушение и небезопасного права на защиту. С точки зрения китайского законодательства, проведенный китайскими правоведами анализ упреждающего нарушения и небезопасного права на защиту позволяет ученым-юристам и практикам из других стран по-новому взглянуть на китайское законодательство и глубже понять его.
Настоящая статья посвящена анализу нормативно-правовой основы, регулирующей защиту прав детей, оставшихся без попечения родителей, на внутригосударственном и международном уровне. Анализируются правовые акты различного уровня, относящиеся как в целом к защите прав детей как наиболее социально уязвимой категории, так и в случае оставления их без попечения ввиду лишения свободы родителей.
Автор приходит к выводу о том, что, несмотря на весомое количество правовых актов внутригосударственного и международного уровня, отсутствует единый нормативно-правовой акт, который бы подробно регламентировал вопросы устройства оставшихся без попечения детей при лишении свободы родителей.
В кризисные периоды заметно возрастает роль не только ограничительных, но и стимулирующих мер. Проведение специальной военной операции на территории Украины требует пересмотра традиционных взглядов на меры стимулирования предпринимательской деятельности. Так, функцию стимулирования предпринимательской деятельности стала выполнять и отсрочка от службы в армии. Она представляет значительную ценность не только для предпринимателей, позволяя им сохранить своих работников, но и для государства, поскольку победа куется не только на поле брани, но и в тылу. В представленной юридическому сообществу научной статье обосновываются причины отнесения отсрочки к мерам стимулирования предпринимательской деятельности, а также впервые выделяются её правовые признаки. Теоретическая составляющая работы подкрепляется анализом ряда важных практических проблем и разработкой эффективных путей их преодоления. В частности, в работе автором было предложено предоставить военнослужащим по призыву право осуществления предпринимательской деятельности, а также увеличить количество их правовых гарантий предпринимательского характера. Основные положения данной статьи были обсуждены в ходе XIV ежегодной всероссийской научно-практической конференции «Право и бизнес», посвященной теме «Право и бизнес в меняющемся мире: роль права в достижении национальных целей развития Российской Федерации», а также Всероссийской конференции «Способы и формы защиты прав и законных интересов военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации», организованной Институтом государства и права РАН.
Автором в статье обосновывается необходимость пересмотра традиционного подхода к пониманию обязательности в арбитражном процессе как к свойству судебных актов. Доказывается, что обязательность является не просто свойством вступившего в законную силу решения, а самостоятельным институциональным принципом организации судебного процесса в системе арбитражных судов. Проводится разграничение институциональных и функциональных принципов процесса. Выявляются нормативные, доктринальные и правоприменительные последствия признания обязательности институциональным принципом.
В заключении показано, что развивается тенденция уклонения участников арбитражного процесса от исполнения соблюдения требований суда, что приводит к формированию в обществе подход к поверхностному восприятию актов правосудия. Закрепление в качестве институционального принципа позволит организовать систему арбитражного процесса в ключе реальной и безусловной обязательности судебных актов, выстроить политику устранения системных препятствий для его исполнения, привлечения уровня доверия и формирования новых институтов ее обеспечения.
Статья посвящена исследованию трансформации государственного управления финансами под влиянием цифровых технологий, в частности - внедрения блокчейна и машиночитаемого права. Автор анализирует возможность интеграции децентрализованных технологий в традиционную централизованную систему публичного управления, рассматривая блокчейн-технологии как новую форму реализации властных полномочий. Обосновывается становление машиночитаемого права на блокчейне как новой институциональной формы государственного управления финансами, способной обеспечить повышение прозрачности, безопасности, автоматизации процессов и снижение транзакционных издержек.
Статья посвящена анализу роли государственных органов в регулировании информационных и цифровых технологий в нефтегазовой промышленности на примере ряда стран - США, России и Китая, учитывая современные международные тенденции в этой области. В статье рассматриваются существующие подходы к государственному регулированию: правовое и институциональное обеспечение, стандартизация, контроль критической инфраструктуры, стимулирование инноваций и международное сотрудничество. На основе сравнительного анализа автор раскрывает основные направления государственной политики, прогнозирует перспективы развития регулирования в условиях цифровизации, роста киберугроз и экологических требований.
В статье рассматриваются категории собственности и различных видов возмездных договоров (купли-продажи, поставки, мены, аренды) с экономической и юридической точек зрения; дается краткая характеристика, выделяются их особенности и формулируются обобщающие выводы. собственность, как экономико-правовая категория, представляет собой отношения субъектов по поводу воспроизводства ее объектов (производства, распределения, обмена и потребления), а также право на их принадлежность (владения, пользования и распоряжения). В статье показано, что передача объектов в собственность происходит на основе возмездных договоров. Различные виды возмездных договоров наряду с выявленными особенностями, имеют и общие черты. Так, юридически все виды возмездных договоров представляют собой соглашения по предоставлению товара (как объекта собственности) или услуги за определенную выгоду (плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязательств). С точки зрения экономики, такие договоры позволяют участникам свободно согласовывать свои цели и интересы, а также определять необходимые действия по их достижению.
В статье автором исследуется государственное принуждение как один из ключевых инструментов, обеспечивающих поддержание правопорядка и стабильность в обществе. По мнению автора, этот механизм позволяет государству реализовывать свои функции через возможность применения санкций к лицам, нарушающим законы. Принуждение не всегда подразумевает использование силы; оно может включать в себя различные формы воздействия, такие как штрафы, административные и юридические меры. Автором анализируются признаки, отличающие государственное принуждение от иных видов социального принуждения, включая его правовую регламентацию, системность, опору на аппарат публичной власти и возможность применения мер ответственности. Особое внимание уделяется классификации мер государственного принуждения по отраслевому признаку (уголовное, административное, гражданско-правовое, дисциплинарное) и по целевому назначению (меры пресечения, меры предупреждения, меры защиты, меры юридической ответственности).
Автор приходит к выводу о том, что особенности государственного принуждения могут значительно различаться в зависимости от правовой системы страны, культурных традиций и исторически сложившихся подходов к управлению обществом. Принципы и методы применения государственного принуждения должны соответствовать общепринятым нормам права и быть направлены на защиту основных прав и свобод человека. Определено, что эффективность и справедливость использования таких мер в значительной степени определяют уровень общественного доверия к государственной власти и легитимность самой системы государственного управления.
Настоящая статья посвящена рассмотрению с исторической и правовой точек зрения цели и содержания операций финансового контроля в организации. Автором анализируется эволюция содержания понятия «контроль», постепенное сведение его к финансовой сфере деятельности, а также мерам проверки компетентными государственными органами. В работе цель финансового контроля рассматривается в зависимости от его основных видов и стадий, а именно: внутреннего и внешнего, а также предварительного и последующего финансового контроля. Проверка законности финансовой деятельности организации есть контроль внутренний, реализуемый в деятельности уполномоченных государственных органов относительно бюджетов различных уровней.
В центре рассмотрения статьи - будущий законопроект о реформе полиции в Великобритании. В статье анализируются внутренние и внешние изменения реальной обстановки, которые вызвали необходимость серьезной реформы полицейских сил страны. Автор раскрывает цель и ключевые аспекты реформы, включающие реструктуризацию полицейских сил и формирование «Национальной полицейской службы», инвестиции в современное оснащение. Созданная в 1829 году по инициативе министра внутренних дел Роберта Пиля столичная полиция стала первым организованным профессиональным полицейским подразделением, достаточно успешно отвечающим требованиям того времени. Однако, в 21 веке условия, в которых работает полиция, радикально изменились. Основными из этих изменений явились рост организованной преступности, использование цифровых технологий в совершении преступлений, что привело к нерациональному распределению ресурсов внутри системы и нехватки оборудования, отвечающего современным угрозам, а также возрастающий подрыв доверия населения к деятельности полиции. Эти и некоторые другие изменения реальной обстановки вызвали необходимость реформы полицейских сил страны.
Цель этой реформы - обеспечить четкое распределение обязанностей между местными силами, занимающимися исключительно охраной общественного порядка, и «Национальной полицейской службой», создаваемой для борьбы с серьезными и трансграничными преступлениями.
Статья представляет детальный анализ эволюции системы налогового контроля в РФ, с акцентом на изменения, введенные Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ и сопутствующими поправками в Налоговый кодекс РФ (НК РФ). Рассматриваются формы и методы контроля (глава 14 НК РФ), ключевые новеллы в процедурах камеральных и выездных проверок, а также влияние реформы на механизмы мониторинга. На основе нормативных актов, аналитики ФНС оцениваются практические последствия для налогоплательщиков. Актуальность обусловлена переходом к более строгим правилам администрирования, включая корректировку ставок и лимитов, косвенно усиливающих контроль. Предлагаются перспективы развития системы.
Внедрение интернета вещей, блокчейна, больших данных, облачных вычислений и искусственного интеллекта в повседневную и профессиональную жизнь общества неизбежно влияет на логистические и управленческие процессы, генерируя новые риски.
Объект исследования - общественные отношения, складывающиеся в процессе обеспечения кибербезопасности цепочек поставок посредством применения цифровых технологий.
Предмет исследования - нормы международного и национального права, регулирующие использование цифровых технологий для обеспечения кибербезопасности, а также доктринальные подходы и практические модели такого регулирования.
Цель исследования - комплексный анализ современного состояния правового регулирования использования цифровых технологий для обеспечения кибербезопасности цепочек поставок, выявлении системных пробелов и коллизий, а также в разработке научно обоснованных предложений по совершенствованию соответствующего правового инструментария. Уточнено содержание ключевых понятий «цифровые технологии», «кибербезопасность цифровой среды» и «кибербезопасность цепочки поставок» в правовом контексте. Реализован критический анализ существующих регуляторных подходов (отраслевого, риск-ориентированного и технологически-нейтрального). Выявлены ключевые недостатки, такие как фрагментарность законодательства, экстерриториальность правовых актов, отсутствие единых международных стандартов и норм в цифровой сфере, сложность атрибуции киберинцидентов в распределенных сетях. Разработаны предложения, направленные на эффективность законодательства в рамках концепции «безопасности по дизайну», внедрения обязательных стандартов киберустойчивости для критически важных звеньев цепочек поставок, развития международно-правовых механизмов взаимного признания сертификатов соответствия и создание трансграничных платформ обмена информацией об угрозах на базе доверенных технологий.
В условиях усиливающихся глобальных вызовов и трансформации правовых систем особую значимость приобретает категория безопасности как фундаментальная составляющая современного права. В Российской Федерации и странах СНГ вопросы правового обеспечения безопасности развиваются в контексте интеграционных процессов, необходимости адаптации национальных правовых систем к международным стандартам и реагирования на новые угрозы - от киберрисков до экологических вызовов. Проведённое исследование выявило, что эволюция законодательства в данной сфере характеризуется тенденцией к расширению понятийного аппарата, усилению роли комплексных межотраслевых механизмов и повышению институциональной ответственности государственных органов. Особое внимание уделено анализу стратегических документов и нормативных актов, закрепляющих концептуальные основы национальной и региональной безопасности.
Сделан вывод о необходимости формирования единой правовой платформы, учитывающей как общие интересы стран СНГ, так и их национальную специфику. Полученные результаты подтверждают, что безопасность постепенно становится ключевой категорией права, определяющей развитие законодательства и правоприменительной практики в условиях глобализации.
В статье рассматривается порядок обращения в Конституционный Суд Азербайджанской Республики как ключевой элемент механизма конституционной защиты прав человека. Показано, что конституционная жалоба (индивидуальное обращение) в модели азербайджанского конституционного правосудия выполняет двойную функцию: (1) обеспечивает восстановление нарушенных прав заявителя и (2) поддерживает верховенство Конституции через устранение дефектов нормативного регулирования и формирование обязательных стандартов правоприменения. На основе Конституции Азербайджанской Республики (ст. 130) и Закона Азербайджанской Республики «О Конституционном Суде» раскрыты субъекты обращения, предмет жалобы, условия приемлемости, документальные требования, этапы предварительного рассмотрения и рассмотрения в Пленуме, а также юридическая сила и последствия решений. Отдельно обозначены стандарты эффективности национальных средств правовой защиты, соотносимые с подходами Совета Европы (право на эффективное средство правовой защиты), и практико-ориентированные выводы о том, какие процессуальные элементы повышают доступность конституционной защиты в условиях цифровизации правосудия.
В статье рассматривается незаконная предпринимательская деятельность как одна из значимых угроз экономической безопасности государства в современных социально-экономических условиях.
Актуальность исследования обусловлена ростом теневых форм хозяйственной деятельности, усложнением экономических связей и необходимостью обеспечения устойчивости национальной экономики. Авторы анализируют теоретико-правовые подходы к понятию и признакам незаконной предпринимательской деятельности, раскрывают её место в системе преступлений экономической направленности, а также характеризуют негативные последствия для финансовой стабильности государства, конкурентной среды и социальной сферы. Особое внимание уделяется уголовно-правовым и процессуальным механизмам противодействия незаконному предпринимательству, предусмотренным законодательством Российской Федерации. В рамках исследования подробно рассматривается правоприменительная практика Ростовской области, позволяющая выявить наиболее распространённые схемы незаконной предпринимательской деятельности в сферах торговли, оказания услуг и оборота материальных ресурсов. На основе анализа судебных решений и материалов следственных органов делается вывод о системном характере угроз, исходящих от незаконного предпринимательства, и необходимости комплексного подхода к их нейтрализации.
В заключении сформулированы предложения, направленные на совершенствование правового регулирования и повышение эффективности профилактики преступлений в сфере экономической деятельности.
В статье проведен анализ понятия агрегатора информации о товарах и услугах, рассмотрены проблемы квалификации правового статуса агрегаторов информации, особенности их правовой природы, правового режима и правового регулирования в условиях цифровой трансформации общества, проанализирован понятийно - категориальный аппарат, используемый для их описания. В ходе исследования выявлены и рассмотрены проблемы существующей практики регулирования агрегаторов, в том числе проблемы ответственности за размещаемую на них информацию, включая вопросы защиты прав потребителей.
Целью исследования является анализ юридических проблем, связанных с функционированием агрегаторов, выработка предложений по совершенствованию правового регулирования в этой сфере.
Статья посвящена анализу методики взаимодействия государства и избирателя процесса голосования с использованием цифровых технологий в Российской Федерации и законодательного закрепления основ взаимодействия. Одним из основных принципов избирательного процесса является открытость и гласность избирательного процесса, что позволяет оценивать результаты выборов как легитимные. Поскольку процедура электронного голосования без применения дистанционных электронных технологий приближена к традиционному способу голосования, процедура дистанционного электронного голосования нуждается в полноценном законодательном закреплении процесса голосования и его программного обеспечения.
В данной статье представлен анализ действующих законодательных норм, регулирующих государственный контроль в сфере трудовых отношений. Основное внимание уделяется выявлению проблем в правоприменительной практике и реализации гарантий, обеспечивающих право граждан на труд, отвечающий установленным требованиям. В рамках исследования осуществляется углубленный критический анализ действующего законодательства, направленный на выявление его фундаментальных недостатков и пробелов.
На основе полученных данных формулируются конкретные предложения по оптимизации нормативно-правовой базы, учитывающие как теоретические аспекты правоведения, так и эмпирические данные правоприменительной практики. Особое внимание уделяется разработке рекомендаций, направленных на повышение эффективности правоприменительных механизмов и гармонизацию законодательства в соответствии с современными вызовами и тенденциями в области правового регулирования. Особое значение придается изучению механизмов государственного надзора и контроля, направленных на обеспечение соблюдения трудовых прав и свобод граждан. Рассматриваются вопросы эффективности правоприменительных процедур, а также их влияние на правоприменительную практику в контексте обеспечения прав работников. В работе также анализируются правовые гарантии, предусмотренные для защиты интересов работников в условиях современных трудовых отношений, и исследуются проблемы их практической реализации. На основании проведенного комплексного анализа предлагается системная модернизация нормативно-правовой базы, направленная на устранение выявленных недостатков. Данный подход предполагает не только реформирование существующих правовых норм, но и интеграцию передовых методологических и концептуальных решений, обеспечивающих соответствие нормативно-правовой системы современным вызовам и тенденциям в правоприменительной практике. В рамках модернизации предлагается внедрение инновационных правовых механизмов, способствующих повышению эффективности правоприменения и улучшению правовой защиты интересов субъектов правоотношений.
В статье рассматривается инициатива Правительства РФ по проведению эксперимента по обязательной цифровой маркировке полимерной трубной продукции, регламентированного Постановлением от 24 октября 2024 г. №1424. Основное внимание уделяется критическому анализу экономических и технологических последствий внедрения системы маркировки для производителей отрасли в текущих макроэкономических условиях.
Целью работы является оценка обоснованности заявленных целей регулирования (борьба с контрафактом) и выявление потенциальных рисков, связанных с применением новых правил.
Методологическую основу исследования составляет анализ нормативно-правовой базы, статистических данных о доле контрафактной продукции, а также обзор отраслевых публикаций, отражающих состояние рынка. В статье ставится под сомнение достоверность приводимых разработчиками проекта данных о масштабах нелегального оборота (до 25-31%), указывается на отсутствие подтверждения этих цифр в правоприменительной практике. На примере рынка табачной продукции демонстрируется низкая корреляция между введением маркировки и снижением доли контрафакта. Особое внимание уделяется системному кризису в отрасли, вызванному сокращением госфинансирования, высокой ключевой ставкой и падением спроса (до 20% и более). В этих условиях дополнительные финансовые и административные издержки на закупку оборудования, программного обеспечения и нанесение кодов могут стать критическими для малых и средних предприятий. Кроме того, в работе освещаются нерешенные технические проблемы: отсутствие единого подхода к определению единицы товара (погонный метр или отрезок), сложность вывода продукции из оборота при оптовых поставках на строительные объекты и неурегулированный статус технологических отходов.
Делается вывод о том, что внедрение системы «Честный знак» в текущих условиях несет риски ухода производителей в теневой сектор, роста себестоимости продукции для конечного потребителя и не гарантирует достижения заявленной цели по обелению рынка. Авторы обосновывают необходимость отсрочки введения маркировки до стабилизации экономической ситуации в отрасли.
В основных принципах Гражданского кодекса Китайской Народной Республики (далее - ГК КНР) заметно влияние римско-правовой традиции: многие идеи, закреплённые в статьях 4-9 Общих положений, могут быть сопоставлены с римскими концептами ius naturale, ius gentium, aequitas, bona fides и представлениями о пределах частной автономии. При этом заимствование носит не механический, а адаптивный характер: римские идеи встраиваются в современную китайскую правовую систему, учитывающую собственные культурно-нравственные и институциональные основания. Особое внимание уделяется принципам равенства, автономии воли (свободы договора), справедливости и добросовестности, публичного порядка и добрых нравов, а также «зелёному» (экологическому) принципу. Анализ показывает, что римское право выступает не «источником норм», а прежде всего источником методологий и правовых ценностей, которые через континентальную правовую традицию и современную сравнительно-правовую доктрину способствуют формированию и развитию принципов гражданского законодательства Китая.
Статья обосновывает, что в учении П. И. Новгородцева легитимность публичной власти не исчерпывается формальной законностью и требует нравственно-правовой верификации через достоинство личности, свободу и справедливость. Показано, что «общественный идеал» выступает внутренним ограничителем государственной воли и содержательным критерием правового государства.
Сделан вывод о необходимости оценивать современное правотворчество и правоприменение в единстве конституционной догматики и ценностного правопонимания.
Статья раскрывает концепт общественного идеала П. И. Новгородцева через призму современной теории прав человека и обосновывает, что личность выступает одновременно пределом правовой инструментализации и целью правового развития. Показано, что персоналистский подход П. И. Новгородцева позволяет согласовать конституционные и международно-правовые стандарты без подмены защиты достоинства доктринальной самодостаточностью.
Сделан вывод о применимости этой методологии для оценки правотворчества и судебной практики в условиях ценностных конфликтов.
Изучение вхождения Республики Крым и города Севастополь в состав РФ важно для понимания конституционных и международных правовых основ, геополитического значения, исторического контекста, а также социально-экономического развития регионов и адаптации их к российским реалиям, формирования нормативной базы и интеграции в российскую систему государственного управления. В работе показано, что вхождение нового субъекта в состав государства, это всегда новый этап и изменения для всех граждан, это относится и к государственному механизму, и к обществу в целом, и для нового субъекта, и для всех остальных. С одной стороны, включение нового субъекта - это расширение границ, развитие торговых путей, а значит и рынка, как со стороны импорта, так и экспорта, при этом, с другой стороны, на государство возлагается новая нагрузка, направленная на обеспечение и улучшение жизни граждан ранее имеющихся субъектов и территорий на ранее установленном уровне, поддерживая и укрепляя социальную функции, а также на улучшение жизни граждан новых территорий нового субъекта.
В статье рассматривается проблема соотношения экономического развития и охраны окружающей среды в Республике Адыгея на примере реализации проекта всесезонного курорта «Лагонаки». Актуальность исследования обусловлена необходимостью соблюдения конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду при осуществлении крупных инвестиционных проектов. Проанализированы положения Конституции Российской Федерации 1993 года, Федерального закона № 7 «Об охране окружающей среды», Федерального закона № 174 «Об экологической экспертизе», а также нормы лесного законодательства и международные обязательства Российской Федерации в рамках Конвенции 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия. Особое внимание уделено вопросам проведения государственной экологической экспертизы и судебным спорам 2024-2025 годов, связанным с реализацией проекта. Выявлены правовые коллизии между задачами социально-экономического развития региона и необходимостью сохранения уникальных природных комплексов Лагонакского нагорья. Предложены направления совершенствования правового регулирования и обеспечения устойчивого развития территории.
В статье рассматривается реализация абсолютизма в Саудовской Аравии на практике, выявляются причины существования правления в современных условиях. Проводится анализ эволюции становления такой формы правления в стране, влияние внешних акторов (Великобритании, США, некоторых государств Персидского региона) и делается вывод сохранения формы правления в современных условиях международных отношений, т. е. делается вывод о том, почему международное сообщество сотрудничает с обозреваемой страной, считает данное государство полноценным субъектом международного права, несмотря на специфику законодательства в области прав человека и гражданина, специфику политико-правовых институтов.
В данной статье раскрывается проблема информационной безопасности, являющаяся основной задачей государства в современной геополитической действительности, затрагивающая многие сферы жизнедеятельности и обеспечения не только внутригосударственных вопросов, но и многосторонних международных отношений. Авторы обосновывают, что с помощью информационно-коммуникативных технологий можно оказать существенное влияние на достоверность и оценку информации, что может послужить ее неправильному трактованию и, в последующем, принятию ошибочных решений, ведущих к тяжелым осложнениям политических отношений между государствами. В статье подчеркивается необходимость для современных государств более тщательного изучения комплекса данных проблем и формирования эффективной системы защиты от посягательств в информационной сфере. Отмечается, что в Российской Федерации в настоящее время создана довольно обширная структура обеспечения национальной информационной безопасности, однако сегодня она требует дальнейшего развития. В существующей системе авторы выявляют отсутствие комплексности и системности, недостаточную проработанность методов по недопущению деструктивного воздействия на информационную безопасность и путей ее охраны. На основе анализа современных угроз, включая распространение ложной информации, деструктивное влияние на гражданское общество и человеческие ценности, авторами предлагаются направления совершенствования государственной политики в области информационной безопасности, учитывающие текущие геополитические вызовы.
Социальные и экономические преобразования чешского общества после 1918 года привели, с одной стороны, к многочисленным вызовам и новым возможностям, с другой стороны, возник ряд проблем, которые были решены недостаточно, не полностью, и что называется «на скорую руку». Изменение социальных условий неизбежно потребовало существенного изменения в правовой системе, которая предлагает исследователям огромные возможности для оценки, анализа и сравнения. В статье анализируется правовое регулирование земельной реформы в Чехословакии, исследуются ключевые нормативные акты, определившие процесс экспроприации земель, включая дворянские и церковные владения, а также рассматриваются социально-экономические и политические последствия проведенных преобразований.
В статье предпринято комплексное исследование одного из ключевых аспектов политико-правовой доктрины Аврелия Августина - принципа приоритета божественной справедливости над позитивным (человеческим) законом. Автор анализирует знаменитую формулу Августина «несправедливый закон не является законом» (lex iniusta non est lex) в контексте его учения о четырехступенчатой иерархии законов (вечный, естественный, человеческий, божественный). Рассматривается диалектическая связь между Градом Божиим (Civitas Dei) как идеалом абсолютной справедливости и Градом Земным (Civitas Terrena) как несовершенным политическим образованием, чье право должно стремиться к реализации высших моральных принципов. Особое внимание уделяется влиянию августиновской концепции на последующее развитие европейской естественно-правовой мысли, в частности на философию Фомы Аквинского и правовые доктрины эпохи Возрождения. В статье также анализируется современная актуальность учения Августина, особенно в контексте дискуссий о пределах государственного суверенитета, легитимности власти и соотношении права и морали, включая рассмотрение «формулы Радбруха». Методологическую основу исследования составляют историко-правовой, сравнительно-правовой и герменевтический методы.
Автор приходит к выводу, что идеи Августина, основанные на синтезе античной философии и христианской теологии, заложили фундаментальные основы для непозитивистского правопонимания и продолжают оставаться эвристически ценными для современной теории государства и права. Исследование базируется на анализе первоисточников, в первую очередь трактата «О граде Божием», а также на широком круге современных научных публикаций.
Целью исследования выступает выявление закономерностей нормативной трансформации фигуры представителя потерпевшего через призму взаимодействия частного и публичного интересов на каждом историческом этапе отечественного уголовного процесса.
Методология основана на сочетании формально-юридического, историко-правового и сравнительно-правового методов, а также авторского инструментария «парадигмы частно-публичных интересов», позволяющего раскрыть логику чередования диспозитивного и императивного регулирования допуска представителей.
Результаты свидетельствуют о циклическом характере развития: диспозитивность пореформенного периода (Устав уголовного судопроизводства 1864 г.) уступила место императивности советских кодексов, затем - компромиссному дуализму действующей статьи 45 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, расширенному практикой Конституционного Суда Российской Федерации.
Основной вывод состоит в том, что законопроект Министерства юстиции Российской Федерации 2025 г. об адвокатской монополии противоречит конституционно-правовому толкованию свободы выбора представителя; альтернативой выступает отраслевая специализация в сочетании с расширением государственного обеспечения юридической помощи потерпевшим от преступлений.
Издательство
- Издательство
- Аналитика Родис
- Регион
- Россия, Ногинск
- Почтовый адрес
- Рогожская ул., 7
- Юр. адрес
- Рогожская ул., 7
- ФИО
- Лисина Елена Александровна (Генеральный директор)
- E-mail адрес
- info@publishing-vak.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 2100554