Статья посвящена 100-летнему юбилею со дня рождения доктора юридических наук, профессора, Заслуженного юриста Российской Федерации З. А. Астемирова и отражает воспоминания профессора Р. М. Акутаева о знакомстве и совместной работе на кафедре уголовного права и уголовного процесса Дагестанского государственного университета (ДГУ), которую в свое время возглавлял профессор З. А. Астемиров.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Право
Мое знакомство с профессором Астемировым Зайнутдином Астемировичем состоялось в 1977 году, когда он приступил к исполнению обязанностей заведующего кафедрой уголовного права и уголовного процесса юридического факультета (ныне – юридического института) ДГУ и нам, тогда студентам 4 курса, стал читать курс лекций по криминологии.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Akutaev R. M. “First among equals” (dedicated to the 100th anniversary of the birth of Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation Astemirov Zainutdin Astemirovich). Yuridicheskii vestnik DGU = Law Herald of DSU, 2026, vol. 57, no. 1 (77), pp. 163–165.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Современная геополитическая обстановка и необходимость развития Вооруженных сил РФ, в том числе за счет привлечения в ряды военнослужащих подозреваемых, обвиняемых и осужденных, выступают объективными обстоятельствами использования специальных процессуальных механизмов. Целью представленного исследования выступает анализ материальных и процессуальных особенностей приостановления и прекращения производства по уголовному делу из-за призыва, прохождения военной службы или заключения контракта о ее прохождении. На основе проведенного исследования авторы приходят к выводу о том, что данный дифференцированный вид порядка прекращения уголовного преследования своевременно появился в действующем законодательстве. Акцентируется внимание на целенаправленности введения новых уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм, значении обеспечения неразрывной взаимосвязи приостановления и прекращения уголовного преследования по анализируемым основаниям, а также вовлеченности в данный процесс нового субъекта - командования воинской части (учреждения). Несмотря на то, что в настоящее время большинство аспектов получили законодательное закрепление, следственная и судебная практика формирует новые проблемные вопросы, в связи с чем перспективным является дальнейшее оперативное совершенствование уголовно-процессуального законодательства не только в целях обеспечения прав и законных интересов всех участников уголовного разбирательства, но и с учетом возникающих вызовов и угроз стабильному развитию российского государства.
В статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности производства следственных действий на территориях проведения специальной военной операции (далее - СВО) и с режимом контртеррористической операции (далее - КТО), в том числе по международным преступлениям. В условиях повышенной опасности следователи осуществляют выезды для осмотра места происшествия по «горячим следам» и на иные неотложные процессуальные действия на территориях КТО и СВО. Украинские спецслужбы и военнослужащие систематически обстреливают границы территорий Российской Федерации, нарушая нормы международного, гуманитарного права и конституционные права граждан на жизнь и свободу передвижений. На территории режима КТО следователи подвергаются экстремистским и террористическим угрозам. Одновременно террористы на Северном Кавказе систематически создают опасность для проведения следственных действий следователем. Исследованы позиции ученых-правоведов в области обеспечения безопасности при проведении предварительного следствия на таких территориях. Предлагаются возможные изменения в уголовно-процессуальное законодательство с целью обеспечения действенной защиты следователя при осуществлении им своей служебной и благородной деятельности.
В статье рассмотрен нестандартный подход к понятию оперативно-розыскной профилактики в контексте ее использования для достижения целей уголовно-исполнительного законодательства. Проанализированы мнения представителей научной сферы о понятии оперативно-розыскной профилактики. Автором отражены результаты эмпирических исследований, свидетельствующие о необходимости формирования нового взгляда на оперативно-розыскную профилактику, осуществляемую в специфических условиях закрытого социума. Изложенные в статье выводы сопровождаются конкретными примерами из деятельности исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, свидетельствующие о разных подходах к пониманию оперативно-розыскной профилактики в процессе достижения целей уголовно-исполнительного законодательства. Сформирована авторская интерпретация оперативно-розыскной профилактики в уголовно-исполнительной системе, которая в рамках современной уголовно-исполнительной политики может пониматься в качестве оперативно-розыскной рекогносцировки.
В статье рассматривается актуальная проблема противодействия деятельности лидеров и активных участников экстремистских формирований в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Отмечается отсутствие прямой нормативной регламентации, специально направленной на дифференцированное содержание данной категории лиц и противодействие их негативному влиянию. В условиях данного правового пробела особую значимость приобретает оперативно-розыскная деятельность. Авторы анализируют функции оперативно-розыскных подразделений, которые посредством комплекса гласных и негласных мероприятий выявляют и документируют реальные властные полномочия экстремистских лидеров, их организационно-распорядительные функции и факты распространения экстремистской идеологии. Доказывается, что оперативно-розыскная деятельность обеспечивает информационную основу для упреждающего воздействия на угрозы, управления оперативной обстановкой и фактической реализации принципа дифференцированного подхода к наиболее опасным субъектам. Делается вывод о том, что оперативно-розыскная деятельность выступает ключевым инструментом, восполняющим существующий правовой вакуум и обеспечивающим нейтрализацию ключевых источников угрозы внутри пенитенциарной системы.
Статья посвящена комплексному исследованию проблем привлечения к уголовной ответственности медицинских работников за профессиональные правонарушения. В статье анализируются основные составы преступлений, предусматривающие ответственность медицинских работников и выявляются проблемы правоприменительной практики, в том числе сложность доказывания вины и назначение чрезмерно мягких наказаний. Особое внимание уделяется феномену врачебной ошибки, отсутствию ее легального определения и необходимости разработки научно обоснованной классификации. Представлена типология врачебных ошибок; обосновывается необходимость разграничения врачебных ошибок и несчастных случаев в медицинской практике. Критически оцениваются попытки введения специальных составов преступлений о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Делается вывод о необходимости междисциплинарного подхода на стыке юриспруденции и судебной медицины, предлагается законодательное закрепление критерия очевидности при оценке врачебных ошибок, передача дел с тяжкими последствиями в подсудность суда присяжных и конкретизация сфер ответственности при коллективном оказании медицинской помощи.
Статья посвящена проблеме эффективности применения пенитенциарной пробации на современном этапе ее развития. Поднимается вопрос о невысокой востребованности у осужденных к лишению свободы и принудительным работам мер по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. Акцентируется внимание на наделении осужденных, в отношении которых применяется пенитенциарная пробация, специальным правовым статусом, предусматривающим применение к ним дополнительных мер социально-бытового характера в период подготовки к освобождению от отбывания наказания: перевода из одних условий отбывания наказания в другие, выезда за пределы исправительного учреждения, предоставление дополнительного краткосрочного или длительного свидания с родственниками или близкими лицами и т. д. Резюмируется, что указанные меры социальной поддержки должны быть адресованы не только положительно характеризуемым осужденным, а всем освобождаемым осужденным, исходя из степени нуждаемости.
На основе данных судебной статистики показана динамика наиболее часто назначаемых судами Российской Федерации основных видов уголовных наказаний за последние годы. Автор приходит к выводу о том, что эта динамика в целом соответствует сложившемуся обыкновению правоприменительной практике в рассматриваемой сфере в странах с рыночной экономикой. В дальнейшем она будет лишь углубляться и расширяться. В частности, реальное лишение свободы все чаще будет замещаться альтернативными видами наказаний, в том числе разными видами пенитенциарных работ, в первую очередь, принудительными работами.
Исследование посвящено определению процессуального положения прокурора в делах о несостоятельности (банкротстве) и оценке того, насколько действующие инструменты арбитражного процесса обеспечивают необходимый уровень публично-правовой защиты. Анализ развития нормативной базы демонстрирует поэтапное сокращение объёма полномочий прокуратуры, прежде всего, при инициировании дел о банкротстве, что повлекло перераспределение роли прокурора в системе процедур несостоятельности (банкротстве). Исследование положений Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» [1], статьи 52 Арбитражного процессуального кодекса РФ [2], норм Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3], а также правовых позиций Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ позволяет выявить широкий спектр оснований для участия прокурора в банкротных делах. Особое внимание обращается на то, что участие прокурора в частноправовой части банкротных дел остаётся ограниченным, что затрудняет полноценную защиту прав социально уязвимых категорий граждан и снижает результативность прокурорского надзора как превентивного механизма публичного контроля. Такая диспропорция свидетельствует о недостаточной способности существующей процессуальной модели обеспечить надлежащий контроль за деятельностью должников, кредиторов и арбитражных управляющих. Авторами сделан вывод о необходимости изменения законодательства, направленного на укрепление и расширение процессуальных полномочий прокурора в сфере несостоятельности (банкротства). Увеличение роли прокуратуры рассматривается как средство противодействия фиктивным и преднамеренным банкротствам, пресечения недобросовестных практик участников процедуры, а также уровня законности при применении банкротного законодательства.
Исследуются юридический статус удаленной медицины и проблемные вопросы организации и процесса лицензирования медицинской деятельности фельдшерского здравпункта (медицинской службы) удаленного промышленного предприятия. Актуальность проблем обусловлена отсутствием в Российской Федерации нормативно-правового регулирования понятия «удаленная медицина», что в современном активном развитии удаленных промышленных объектов делает организацию фельдшерского здравпункта (медицинской службы) удаленного предприятия проблематичной. В ходе проведения исследования автор приходит к выводам, что удаленная медицина, как самостоятельная отрасль, не закреплена в российском законодательстве, и частично регулируется разбросанными по различным нормативно-правовым актам нормами, а к организации и лицензированию объектов удаленной медицины применяются общие требования наравне с крупными городами, которые зачастую бывают невыполнимыми на удаленном предприятии. Решение исследуемых проблем автор видит во внесении соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство, выделении удаленной медицины как особого направления медицинской деятельности и создании для регулирования данного направления отдельной нормативно-правовой базы.
Статья посвящена исследованию проблем и перспектив совершенствования административно-правовых мер противодействия коррупции в Российской Федерации. Научная новизна заключается в комплексном анализе отечественной практики с учётом опыта передовых стран ООН, предложениях по интеграции цифровых технологий и адаптации общественного контроля. Методология включает сравнительно-правовой анализ, изучение законодательства Российской Федерации и зарубежных стран, статистику. Выявлены недостатки: формализм контроля, коллизии в ответственности за коррупцию, ограниченный доступ граждан к информации. Предложены практические рекомендации, включающие модернизацию законодательства через цифровые платформы, повышение прозрачности государственного управления. Результаты применимы для оптимизации антикоррупционной политики, научных исследований и образовательных программ.
В условиях усиления геополитической конфронтации вторичные (экстерриториальные) санкции стали ключевым инструментом давления в мировой экономике, создавая значительные риски для суверенитета и экономической безопасности третьих стран. Цель данного исследования - провести сравнительный анализ инструментария, используемого различными государствами для защиты от экстерриториального применения санкционного режима. Методологическую основу составляет сравнительно-правовой и институциональный анализ, а также практический подход на примерах Китая, Евросоюза, Индии и России. В статье систематизированы правовые, финансовые и экономические меры противодействия, такие как блокирующее законодательство, создание альтернативных платежных систем, дедолларизация и наращивание золотовалютных резервов. Критический обзор литературы выявил недостаточность исследований, посвященных комплексной оценке эффективности этих инструментов в долгосрочной перспективе. Результаты показывают, что ни один инструмент в отдельности не является панацеей; эффективная защита требует комплексной стратегии, сочетающей импортозамещение в критических секторах, развитие финансовой инфраструктуры, не зависящей от юрисдикции санкционного центра, и активную дипломатию по формированию альтернативных экономических коалиций. На основе проведенного анализа сформулированы практические рекомендации для государств, стремящихся минимизировать риски вторичных санкций.
В статье исследуются конституционно-правовые основания противодействия коррупции на выборах как комплексной угрозе принципам народовластия, политического равенства и легитимности публичной власти. Аргументируется, что «антикоррупционное измерение» избирательного права проявляется не только в запретах и ответственности за подкуп и незаконное финансирование, но и в конституционно обусловленных процедурах прозрачности, контроле за расходованием средств, ограничении использования публичного ресурса и эффективных судебных средствах защиты. Особое внимание уделяется практике Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, раскрывающей критерии допустимости ограничений пассивного избирательного права, стандарты доказывания по спорам об избирательных правах и требования к правовой определённости избирательных процедур. Обосновывается, что устойчивость антикоррупционных механизмов в избирательной сфере зависит от баланса публичного интереса (чистота выборов, доверие к результатам) и конституционных гарантий (правовая определённость, соразмерность ограничений, равенство участников выборов). Формулируются направления совершенствования правового регулирования и правоприменения с акцентом на предсказуемость санкций, риск-ориентированный финансовый контроль и институциональную независимость избирательного администрирования.
Актуальность темы обусловлена тем, что в современном конституционном праве Российской Федерации принцип единства экономического пространства приобретает не только значение одной из основ конституционного строя, но и значение базовой правовой предпосылки обеспечения экономической безопасности государства. Нарастание внешнеэкономического давления, усиление пространственной дифференциации регионов, усложнение межрегиональных хозяйственных связей, а также расширение публично-правовых форм вмешательства в экономику актуализируют вопрос о нормативном содержании данного принципа и его месте в системе конституционных гарантий устойчивости национальной экономики. Цель исследования состоит в раскрытии юридической природы принципа единства экономического пространства как конституционной основы экономической безопасности Российской Федерации. Методологическую основу составили формально-юридический, системный, сравнительно-правовой и интерпретационный методы. В статье проанализированы положения Конституции Российской Федерации, стратегические документы в сфере экономической и национальной безопасности, нормы гражданского, антимонопольного и торгового законодательства, а также актуальные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации. В результате обосновано, что единство экономического пространства представляет собой не декларативную формулу, а особый конституционно-правовой режим внутреннего рынка, предполагающий общность базовых правил хозяйственного оборота, недопустимость территориального протекционизма, связанность экономических территорий и единство условий осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Сделан вывод о том, что экономическая безопасность в конституционно-правовом измерении не может быть обеспечена вне режима единого экономического пространства, поскольку именно он создает правовые условия для экономического суверенитета, конкуренции, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, а также для реализации стратегических национальных приоритетов государства.
Статья посвящена анализу институциональной трансформации местного самоуправления в Российской Федерации в контексте его интеграции в единую систему публичной власти. Исследуется эволюция взаимоотношений между органами местного самоуправления и главами субъектов РФ, обусловленная принятием Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ. Автор проводит сравнительно-правовой анализ положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ и нового законодательства, выявляя переход от партнерской модели взаимодействия к иерархической интеграции. Анализируются конкретные процедурные механизмы, предусмотренные Законом № 33-ФЗ: порядок формирования конкурсных комиссий, основания для отрешения главы от должности, процедура согласования кандидатур. На примере Оренбургской области, Московской области, Ставропольского и Красноярского краев демонстрируются региональные практики реализации законодательных новелл. Автор анализирует конституционные основы местного самоуправления и оценивает риски централизации для сохранения самостоятельности муниципалитетов как институтов гражданского общества. Делается вывод о фундаментальном изменении парадигмы публичной власти в России, где эффективность государственного управления требует баланса с сохранением правовой сущности местного самоуправления.
В статье рассматривается система конституционных принципов, определяющих допустимые пределы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Раскрываются требования к форме и содержанию таких ограничений, исходя из принципа законности и исчерпывающего перечня целей, закреплённого в статье 55 Конституции Российской Федерации. Особое внимание уделяется принципам необходимости и соразмерности вмешательства государства, запрету умаления существа права, а также равенству и недопустимости дискриминации при дифференциации правового статуса различных категорий лиц. Анализируется значение требований определённости и предсказуемости правовых норм, временного характера ограничений, особенно в условиях чрезвычайного положения. Отдельно рассматривается роль судебной защиты и конституционного контроля, в том числе правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации последних лет. Показано, как поправки 2020 года изменили соотношение национальных и международных стандартов защиты прав человека и закрепили приоритет Конституции Российской Федерации при оценке допустимости ограничений. Делается вывод о том, что конституционные принципы ограничений прав и свобод образуют устойчивую правовую рамку, в пределах которой государство может вмешиваться в сферу прав человека только при соблюдении строгих юридических критериев.
Статья посвящена исследованию конституционных основ борьбы с коррупцией в Российской Федерации в доктринально и практически значимом понимании - как функционально релевантной совокупности принципов, норм и механизмов конституционного права, обеспечивающих предупреждение коррупции, борьбу с ней и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений конституционно-правовыми средствами. Показано, что бурное развитие антикоррупционного законодательства как межотраслевого комплекса стало формальным и содержательным фактором «вхождения» антикоррупционной проблематики в предмет конституционно-правовых исследований и регулирования. Обосновано, что методологически продуктивным является функциональный критерий выделения конституционных основ, позволяющий избежать неоправданно широкого толкования «антикоррупционного потенциала» Конституции РФ. Выявлены основные направления конституционализации: усиление требований к публичным должностям и статусным ограничениям (в том числе в контексте реформы 2020 г.); развитие статусно дифференцированных антикоррупционных стандартов для лиц, замещающих государственные и муниципальные должности; институционализация превентивных процедур, прежде всего антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов. Отдельно рассмотрены конституционные риски внутриведомственного контроля и избыточного делегирования полномочий, а также пределы ограничений прав и свобод, обусловленных антикоррупционными мерами, через требования ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Сформулирован комплекс предложений по совершенствованию антикоррупционной политики в рамках действующей конституционной модели.
В статье исследуется традиционное правосознание как системообразующий элемент национальной безопасности России, акцентируется его роль в формировании цивилизационной идентичности и правового суверенитета. Автор доказывает, что синтез нравственных и правовых императивов, восходящий к византийскому наследию, составляет специфику российской правовой парадигмы, где моральный идеал доминирует над позитивным правом. Конституционное закрепление традиционных ценностей в ст. 67.1 Конституции РФ анализируется как ответ на вызовы глобализации, обеспечивающий культурную преемственность через общегражданские, а не конфессиональные ориентиры: жизнь, достоинство, патриотизм, семья, историческое единство. Особое внимание уделяется многоконфессиональному консенсусу (православие, ислам, буддизм, иудаизм) в трактовке справедливости, проявляющемуся в судебной практике и законодательном признании правовых обычаев. Автор обосновывает интеграцию ценностных критериев в антикоррупционную экспертизу, образовательные стандарты и международно-правовую позицию России, подчеркивая, что традиционное правосознание служит «духовным щитом» против деструктивных идеологий, укрепляя доверие к правовой системе через синтез федеральных норм и традиционных институтов медиации.
Исследуются морально-нравственные ориентиры личности в условиях формирования кибергосударства, эволюция правового самоопределения до начала развития цифровой технологии и в период ее трансформации. Дается оценка внедрению искусственного интеллекта (ИИ), интернет-вещей (IoT), больших данных и облачных вычислений, которые радикально преобразуют экономику, общество и повседневную жизнь. Обсуждаются принципы правового регулирования в контексте сохранения человеческих черт и духовно-нравственных ценностей в условиях кибернетизации общества. Затрагивается проблема актуализации правотворческой и правоприменительной деятельности с позиции феномена цифровой экономики. Говорится, что процесс трансформации необратим - цифровая экономика в России эволюционирует под влиянием передовых технологий, отставание означает деградацию финансовой системы. Принимая личность в качестве «носителя и ресурса жизни», построение гармоничного взаимодействия цифрового государства (кибергосударства) и личности невозможно без совершенствования законодательной базы.
Статья посвящена анализу актуального состояния процессов гармонизации законодательства в рамках евразийского правового пространства. Автор рассматривает теоретико-методологические подходы к гармонизации законодательства, правовую природу и цели гармонизации законодательства стран евразийского пространства, ключевые направления и существующие тенденции гармонизации законодательства, а также факторы, способствующие и препятствующие созданию устойчивой правовой среды для свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Особое внимание уделено перспективам сближения национальных законодательств государств-участников с учетом современного этапа правовой интеграции. Обращается внимание на необходимость использования комплексной методики оценки тенденций гармонизации законодательства, учитывающей правовые, экономические, социальные и политические факторы, скрытые противоречия. Сформулированы рекомендации по повышению эффективности гармонизации законодательства стран евразийского правового пространства и предложены его основные направления. Методологической основой исследования являются системный и сравнительно-правовой методы, эмпирический анализ международных соглашений и национальных законодательств.
Главной целью публикации являлось вырабатывание основ новейшей методологической теории и практики формирования современных отечественных государства и права путем постижения феномена свободы как: а) фундаментализирующего; б) сущностного; в) сквозного принципа либерально-демократического правового государства. Концепцию изыскания обозначила идея универсальности важнейших прав и свобод человека и гражданина. Данный концептуально-методологический подход подчинил изложение материала одной ведущей идеи и определил сущностную целостность его содержания.
Обозначенная цель определила постановку и решение следующих научных задач. В статье: а) уточнена сущность феномена свободы в интерпретации классических мыслителей; б) определены особенности понимания свободы, свойственные кантовскому и гегелевскому учению о государстве и праве; в) постигнуто воздействие свободы на становление и эволюцию правового государства и гражданского общества; г) на базисе классического учения о свободе обозначены элементы наследственности в современных ее интерпретациях; д) договор зафиксирован как фундаментальное понятие теории легитимации, лимитирующим государство; е) зафиксирована легитимационно-договорная теория государства и права; ж) раскрыта природа и причины возникновения нового подхода к пониманию «общественности»; з) обоснован новый подход к толкованию феномена «гражданского общества»; и) проанализировано содержание охраны основных прав и свобод гражданина в контексте современных требований; к) выявлены тенденции развития правовой системы в условиях расширения сферы свободной деятельности и волеизъявления граждан.
Статья посвящена комплексному анализу феномена революционного правосознания как ключевого элемента формирования советской правовой системы в 1917-1920-х годах. Исследуется его двойственная природа, сочетающая идеологические установки марксизма-ленинизма с практическими задачами легитимации новой власти в условиях нормативной нестабильности. На основе Декрета о суде №1 и других нормативных актов раскрывается институциональный механизм, позволивший возвести революционное правосознание в ранг непосредственного источника права. Авторы прослеживают эволюцию данной категории - от средства разрушения старого правопорядка до системообразующего принципа, определившего характер советского правоприменения и правотворчества на последующие десятилетия. В работе оценивается противоречивое наследие этого феномена, который, обеспечив гибкость управления, одновременно заложил основы для правового нигилизма. Делается вывод о том, что революционное правосознание стало не временным инструментом, а фундаментальным фактором, сформировавшим уникальную советскую правовую культуру.
Статья посвящена комплексному анализу государственно-правового значения Военной реформы 1874 года в Российской империи. Исследование фокусируется на том, как введение Устава о всесословной воинской повинности, разработанного под руководством Д. А. Милютина, выступило катализатором глубоких трансформаций в социальной структуре, правовой системе и административной практике государства. Автор доказывает, что реформа, упразднившая архаичную рекрутскую систему, не только модернизировала армию, но и оказала многогранное влияние на развитие конституционно-правовых основ, способствуя правовому уравнению сословий, укреплению индивидуального правосознания и формированию предпосылок для перехода от подданства к гражданству. В работе детально рассматриваются такие последствия реформы, как создание разветвленной системы местных органов военного управления, стимулирование развития национальной образовательной системы, усложнение финансового и административного права, а также формирование института запасных. Делается вывод о том, что реформа стала ключевым элементом модернизации государственно-правового фундамента империи, ускорившим консолидацию общества на основе идеи равных прав и обязанностей и оказавшим долгосрочное влияние на эволюцию российской государственности.
Издательство
- Издательство
- ДГУ
- Регион
- Россия, Махачкала
- Почтовый адрес
- 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Магомета Гаджиева, д. 43-а
- Юр. адрес
- 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Магомета Гаджиева, д. 43-а
- ФИО
- Рабаданов Муртазали Хулатаевич (Ректор)
- E-mail адрес
- dgu@dgu.ru
- Контактный телефон
- +7 (872) 2682326
- Сайт
- https://dgu.ru